時(shí)間:2023-09-05 16:30:16
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民事訴訟法中的小額訴訟制度是司法大眾化的制度抉擇,也是司法為民服務(wù)的具體體現(xiàn)。小額訴訟制度源于美國,價(jià)值追求在于以較少的花費(fèi)解決糾紛,從而吸引民眾親近司法,以高效率速裁特性保證程序正義不受訴訟延遲的損害,我國增設(shè)了這一制度。在我國社會轉(zhuǎn)型時(shí)期,構(gòu)建小額訴訟制度具有重要意義,但由于受到各種因素的影響,仍需不斷完善和健全。
一、民事訴訟法中小額訴訟制度的重要作用
(一)小額訴訟制度能夠切實(shí)保障國民訴權(quán)
小額訴訟制度將民事糾紛進(jìn)行分流,引入特有的程序,有需要的國民能夠及時(shí)簡便的訴諸法律,科學(xué)高效地化解矛盾,民事訴訟法律制度體系也能充滿活力而不失司法權(quán)威性。民事訴訟一方面需要具備處理大規(guī)模且復(fù)雜事件的能力,另一方面則又需要處理零星細(xì)小的事件。不平衡、繁雜的程序,造成了法院躲避小額訴訟的現(xiàn)象,對此應(yīng)采取防止的措施。對于小額訴訟的悉心照顧,可使國民與司法在真誠的意義上相互聯(lián)系,培養(yǎng)國民的司法根基。[1]這就為司法大眾化提供了重要通道,促進(jìn)形成知法用法的社會氛圍。
小額訴訟制度為解決以往看來都是所謂“雞毛蒜皮”之事,提供了新渠道,在培養(yǎng)國民法律意識的同時(shí),也明顯增強(qiáng)了法律維權(quán)的觀念,法律成為解決問題的有效途徑,形成司法為民、便民、親民的良好風(fēng)氣,營造和諧的法治環(huán)境。試圖通過小額程序來接近市民,并經(jīng)常為市民所利用,進(jìn)而達(dá)到法院親近市民之目的。[2]小額訴訟制度大大降低了由于訴訟程序繁瑣、專業(yè)知識缺乏、訴訟費(fèi)用繁重而阻礙訴諸法律的幾率,保障國民訴訟權(quán)利。
(二)小額訴訟制度能夠有效緩解法院負(fù)擔(dān)
小額訴訟制度是一項(xiàng)不同于簡易程序和普通程序的訴訟程序,小額訴訟制度的天性規(guī)定其傾向于程序效益最大化,以高效簡便、靈活有效的優(yōu)勢存在于訴訟程序中。通過簡易化的努力使一般國民普遍能夠得到具體的有程序保障的司法服務(wù)。[3]小額訴訟制度將簡單案件從繁瑣的程序中分離出來,以其特殊的程序迅速裁判,既節(jié)約了當(dāng)事人訴訟成本,又使國家司法資源得到充分利用,以最小的投入獲得最大的收益,切實(shí)保障訴訟經(jīng)濟(jì),減輕法院因繁瑣程序而引起的人力物力和時(shí)間的負(fù)擔(dān),有利于提高工作效率。
(三)小額訴訟制度能夠較好維護(hù)公平正義
小額訴訟制度直接將簡單案件納入訴訟程序,減少其他途徑的適用,有利于糾紛通過法律途徑有效解決。并且,小額訴訟減少了繁瑣的程序和手續(xù),能夠保證訴訟效率,一定程度彰顯程序正義,避免“遲到的正義就是非正義”。對雙方當(dāng)事人而言,法律工具才是最公正合理的手段,小額訴訟正是把握了這一點(diǎn),避免因糾紛過于簡單而無法得到法律保障,法律手段更是明確規(guī)定各種制度以保障裁判的實(shí)現(xiàn),較好地維護(hù)了社會的公平正義。
二、民事訴訟法中小額訴訟制度的主要問題
(一)過分注重程序簡化引起濫發(fā)訴訟
小額訴訟制度的生命在于為當(dāng)事人提供簡捷且低成本的訴訟途徑,通過快速裁判解決迅速糾紛,保障當(dāng)事人權(quán)利。這一方面能夠增強(qiáng)法律維權(quán)意識,凡事訴諸法律,也不可避免的帶來一定的問題。小額訴訟制度的優(yōu)勢是導(dǎo)致公民不分爭議的大小緊迫與否遇事皆由法院裁判的重要原因,過分追求程序的簡化從而出現(xiàn)濫訴現(xiàn)象,只能是“二流的正義”,反而加重了法院的負(fù)擔(dān),不利于糾紛的順利解決。
(二)過分強(qiáng)化法官職權(quán)缺乏制約機(jī)制
小額訴訟制度是在法院本位主義基礎(chǔ)上的以法官職權(quán)主義為背景的制度設(shè)計(jì),法官對程序和實(shí)體具有決定作用,當(dāng)事人的程序選擇權(quán)被忽視甚至拋棄。對于小額訴訟來說,一般認(rèn)為是不可或缺的制度設(shè)計(jì)之一就是保證當(dāng)事人享有在少額訴訟程序與普通訴訟程序之間進(jìn)行選擇的機(jī)會。這種機(jī)會的提供意味著少額訴訟制度仍然必須以存在著普通訴訟慎重的程序保障作為前提,當(dāng)事人可以在自己希望實(shí)現(xiàn)的訴訟權(quán)利與打算付出的成本之間,以及可能獲得的程序保障與簡易、迅速、低廉的糾紛處理之間進(jìn)行衡量,并對自己做出的選擇負(fù)責(zé)。[4]然而,這種制度設(shè)計(jì)忽視當(dāng)事人的意思自治與程序選擇,法官權(quán)力擴(kuò)張,缺乏相應(yīng)的制約機(jī)制,出現(xiàn)不僅僅為自己的選擇負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。
(三)過分追求訴訟效率忽視司法公平
小額訴訟制度高效便捷的特性體現(xiàn)在程序簡化,而簡化程序必然限制或者減少當(dāng)事人的訴訟權(quán)利。從我國現(xiàn)行法律中的小額訴訟制度來看,就含有壓縮當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利空間的成分。所有上訴的理由都在于人類的認(rèn)識可能發(fā)生錯(cuò)誤。每一個(gè)裁判都可能不正確,或者大多被敗訴方認(rèn)為不正確。因此,上訴是為了維護(hù)當(dāng)事人通過對他們更有利的裁判取代對他們不利的裁判的合法利益。[5]并且,保障當(dāng)事人的訴權(quán)是民事訴訟法的重要使命。訴訟權(quán)利包括權(quán)和上訴權(quán),小額訴訟制度能夠充分保障當(dāng)事人權(quán),但是卻忽視了上訴權(quán),籠統(tǒng)規(guī)定一審終審,沒有當(dāng)事人不服裁判的規(guī)定,無法保障整體的公平。社會每個(gè)角落能否都得到適當(dāng)救濟(jì),正義的總量―也稱整體主義,是否能達(dá)到令人滿意的標(biāo)準(zhǔn),才是衡量一國司法水準(zhǔn)高低的真正尺度。[6]項(xiàng)制度顯然傾向于保護(hù)原告權(quán)利,而被告卻要承擔(dān)更多不利因素,限制了訴訟對程序正義的價(jià)值追求。
(四)配套制度單一未能形成完整體系
從現(xiàn)行法律規(guī)范來看,對于小額訴訟制度的規(guī)定甚少,與國外具有成熟的小額訴訟制度的國家相比,我國小額訴訟制度剛剛起步,還未能形成一套獨(dú)立的制度體系,并且對于小額訴訟的對象以簡單的數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn),顯得合理。法律是有尊嚴(yán)的,并不是按照金錢的多少來衡量的。[7]并且,規(guī)定在簡單程序之下,錢少的案件未必就簡單,加之未能與法院調(diào)解制度等經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的高效便民的制度較好的結(jié)合形成制度體系,中間缺乏程序轉(zhuǎn)換機(jī)制,無法做到程序間的機(jī)動靈活,影響裁判結(jié)果的公正性。
三、民事訴訟法中小額訴訟制度改進(jìn)的具體舉措
(一)正確處理法律移植與本土建設(shè)的關(guān)系
法律只有具有本土特色才會施展制度活力和發(fā)揮有效的規(guī)制作用,任何法律的移植也只有與本土性相結(jié)合才能形成獨(dú)特的有效的法律制度,從而展現(xiàn)重塑社會秩序的積極職能。民族的共同意識乃是法律的特定居所。[8]在小額訴訟制度的移植過程中,應(yīng)當(dāng)審慎分析原有特性并結(jié)合我國特殊環(huán)境,吸收創(chuàng)新,植入我國法治土壤之中,建立一套適合我國的特殊制度,抑制傳統(tǒng)司法中存在的訴訟痼疾,正常發(fā)揮效用,避免水土不服而有悖初衷。
我國傳統(tǒng)的調(diào)解制度在化解基層糾紛中起了重要作用,小額訴訟的對象主要是這類爭議,若將二者重合部分有機(jī)結(jié)合,發(fā)揮“調(diào)審合一”的優(yōu)越性,更好地實(shí)現(xiàn)司法便民。再者,將其與巡回審判等司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,形成解決此類糾紛的網(wǎng)狀架構(gòu)。只有加快構(gòu)建速裁制度、快速執(zhí)行制度與調(diào)解等制度緊密結(jié)合的制度體系,方能發(fā)揮最大功效。
(二)正確處理法官職權(quán)與訴訟權(quán)利的關(guān)系
審判是以法律為準(zhǔn)繩、以事實(shí)為根據(jù)的裁判活動,是主觀與客觀相結(jié)合的過程。因此,審判無法做到盡善盡美,難免帶有主觀色彩,需要一種監(jiān)督糾錯(cuò)程序予以保障,以免造成不可挽回的損失。訴訟中存在運(yùn)行成本和錯(cuò)誤成本兩種成本,運(yùn)行成本就是在訴訟程序中所需要的成本,而小額訴訟制度就很好地處理了這一方面,但對于錯(cuò)誤成本卻沒有充分照顧,幾乎被法官職權(quán)架空。為此,需要對法官職權(quán)適當(dāng)限制,增加當(dāng)事人程序選擇權(quán),是否適用該程序需要結(jié)合案情以及當(dāng)事人意愿而定,并且增加當(dāng)事人訴訟權(quán)利,將上訴的條件放寬,做好后期保障工作,保持法官職權(quán)與當(dāng)事人訴訟權(quán)利動態(tài)平衡,保障司法和諧運(yùn)行。
(三)正確處理程序簡化與司法權(quán)威的關(guān)系
小額訴訟制度注重程序簡化,將對原程序作實(shí)質(zhì)改動,引起國民對司法權(quán)威的質(zhì)疑。況且小額訴訟剛剛建立,缺乏專業(yè)法官,無法保證審判結(jié)果的正義和權(quán)威。結(jié)果是否真正合乎客觀真實(shí)無從檢驗(yàn),只能由程序的正確來間接地支持結(jié)果的妥當(dāng)性。[9]結(jié)合司法實(shí)踐對程序進(jìn)行完善,重點(diǎn)在于強(qiáng)化執(zhí)行力度。比如借鑒美國相關(guān)制度經(jīng)驗(yàn),在小額訴訟程序中,法官可以根據(jù)具體案情,可以建議雙方認(rèn)真考慮調(diào)解的好處,也可以規(guī)定參加過調(diào)解之后才決定開庭審理日期。[10]這既有利于程序公開合理,也能保證裁判結(jié)果的執(zhí)行力度,維持司法權(quán)威和程序簡化的平衡。
(四)正確處理公平正義與訴訟效率的關(guān)系
公平正義是法律制度的最高價(jià)值追求,公平正義的標(biāo)準(zhǔn)為最低程序公正,也是程序設(shè)計(jì)的底線要求。一種裁判制度不管多么公正且富有效率,但只要判決執(zhí)行存在著難點(diǎn),這一制度本身就不能說是合格的。[11]小額訴訟制度在程序設(shè)計(jì)上存在諸多弊端和不足,因此在追求效率的同時(shí)必要也必須對其程序進(jìn)行整體考量,對審判各個(gè)環(huán)節(jié)都有程序保障,尤其完善執(zhí)行制度,將公正與效率控制在一定幅度內(nèi)浮動,提高法官素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn),強(qiáng)化公正意識,保障二者良性互動。
小額訴訟制度是我國民事訴訟的一項(xiàng)新型制度,還有很多不健全不完善的地方,還需要在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),更加深入研究相關(guān)理論,不斷完善該項(xiàng)制度。正義所關(guān)注的是法律規(guī)范與制度安排的內(nèi)容,它們對人類的影響,以及它們在人類幸福與文明建設(shè)中的價(jià)值。[12]在移植的同時(shí),特別注重本土化建設(shè),完善民事司法制度,形成公正高效的司法制度體系,建設(shè)社會主義法治國家,化解矛盾和糾紛,促進(jìn)社會和諧。
參考文獻(xiàn)
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刑事司法制度,是人類文明發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。伴隨著人類文明的進(jìn)步,刑事司法經(jīng)歷了從司法行政不分到司法獨(dú)立、從“不告不理”到國家追訴、從訴審合一到訴審分離、從有罪推定到無罪推定、從程序粗糙簡單到精細(xì)復(fù)雜等變遷的歷程??梢哉f,刑事訴訟民主化和科學(xué)化的歷史,也是刑事訴訟活動內(nèi)在規(guī)律普遍化、全球化的歷史。1996年3月17日,我國頒布了新修改的《刑事訴訟法》,使我國刑事司法制度步入了一個(gè)嶄新的歷史時(shí)期。在這一歷史背景下,探討刑事訴訟發(fā)展的世界性趨勢,無疑有利于我們正確認(rèn)識修改《刑事訴訟法》的重要意義,有利于我們在國際刑事司法標(biāo)準(zhǔn)下對修改后的《刑事訴訟法》進(jìn)行客觀定位,以及在今后的刑事訴訟法學(xué)研究中明確主攻方向。
一、刑事司法國際標(biāo)準(zhǔn)與世界性趨勢
在刑事訴訟機(jī)制日趨成熟的現(xiàn)代社會,刑事訴訟的國際標(biāo)準(zhǔn)開始確立與推行。聯(lián)合國及其下屬的預(yù)防犯罪與罪犯待遇大會、犯罪的防止及控制委員會、刑事司法公正研究會等機(jī)構(gòu)非常關(guān)心刑事訴訟標(biāo)準(zhǔn)的國際化和各國刑事訴訟法的改革問題,致力于總結(jié)、歸納現(xiàn)代國家刑事訴訟的一般準(zhǔn)則,并把這些準(zhǔn)則推廣到各個(gè)國家之中。通過這些組織和參加這些組織活動的各國及各國專家的共同努力,達(dá)成一系列關(guān)于刑事訴訟的共識,或者以書面文件(如宣言、計(jì)劃、建議等等)形式規(guī)定下來,或者以聯(lián)合國及聯(lián)合國下屬國際性組織非規(guī)范性的法律文件形式表現(xiàn)出來,從而成為國際社會共同應(yīng)當(dāng)遵循的約束性準(zhǔn)則。近幾十年間,聯(lián)合國及相關(guān)國際組織通過了不少與刑事程序有關(guān)的規(guī)范性國際法律文件。這些文件總結(jié)了各國刑事訴訟已遵守、應(yīng)遵守的一些原則,進(jìn)一步將刑事程序的國際化標(biāo)準(zhǔn)加以強(qiáng)化。刑事訴訟的國際標(biāo)準(zhǔn)逐步為世界多數(shù)國家采納并推行于國內(nèi)法領(lǐng)域。從整體上看,許多國家對刑事訴訟國際標(biāo)準(zhǔn)的確立與采納有一個(gè)發(fā)展過程?;沮厔菔钦J(rèn)同與采納的國家越來越多,最早以歐洲國家(特別是西歐)最積極,后為拉美、亞洲國家逐漸承認(rèn)并采納。在國際標(biāo)準(zhǔn)影響下,各國刑事訴訟出現(xiàn)了趨同性,其突出表現(xiàn)在:
(一)推行職權(quán)主義與當(dāng)事人主義的各國對既定刑事訴訟模式不斷修改與發(fā)展
職權(quán)主義與當(dāng)事人主義是現(xiàn)代國家所普遍采用的兩種主要模式。兩種模式在諸多方面存在重大差異。當(dāng)事人主義主要體現(xiàn)三角結(jié)構(gòu),但也不乏線形結(jié)構(gòu),職權(quán)主義則在形式上具有三角結(jié)構(gòu)的某些基本特征,但實(shí)質(zhì)上仍以線形結(jié)構(gòu)為主。然而,近幾十年來,世界不少國家卻修改原有刑訴法典,致使兩種模式在一定程度上接近和轉(zhuǎn)變。
1.推行當(dāng)事人主義的國家吸收職權(quán)主義的成份。表現(xiàn)在偵查中賦予警察一定靈活的自由裁量權(quán),起訴時(shí)則奉行檢察官起訴原則,如英國1985年的《犯罪起訴法》變傳統(tǒng)的社會起訴為檢察官起訴;宣判時(shí)則不反對法官的有限主動權(quán)。仍以英國為例,在實(shí)踐中,英國法官通常不反對向證人作補(bǔ)充提問或評論證人的回答。如果說立法與制度的變化是有限的,那么理論上的探討則更多。不少英美國家法學(xué)家都認(rèn)識到當(dāng)事人之間過分對抗帶來的種種問題,因而不少人主張限制當(dāng)事人主義的適用范圍、適用條件甚至改革其內(nèi)容,英國皇家刑事司法委員會1993年提出的一項(xiàng)報(bào)告建議,法官應(yīng)更多地要求律師傳喚有證明作用的證人,必要時(shí)可主動傳喚證人。而近幾十年來流行于美國的辯訴交易制度本身也反映了限制當(dāng)事人主義尤其是主要部分——對抗式庭審的思想。
2.奉行職權(quán)主義的國家大量引進(jìn)與借鑒當(dāng)事人主義的合理內(nèi)容。其一,加強(qiáng)偵查中的被告人權(quán)利保護(hù)和偵查控制。在一些大陸法系國家,被告人(包括嫌疑人)的沉默權(quán)得到確認(rèn)。律師也被準(zhǔn)許介入偵查。同時(shí),警察羈押人的條件明顯提高且通常要通過法官批準(zhǔn)。其二,審判程序大量吸收當(dāng)事人主義所有的平等、對抗內(nèi)容???、辯雙方在法庭審判中的地位平等性增強(qiáng),對抗的權(quán)利更加充分,法官比以前更持沉靜旁觀的態(tài)度。例如,德國弱化控方案卷的事前移送制度,使法官在庭前對案件的熟悉程度降低,增大認(rèn)真聽取控、辯庭審主張與活動的機(jī)會。此外,意大利、德國、法國,立法上或?qū)嵺`中控辯雙方在法官調(diào)查證據(jù)后都較前更多地行使著親自調(diào)查權(quán),有的國家甚至許可控辯雙方對他方證據(jù)進(jìn)行攻擊性的質(zhì)詢。其三,一些國家的審判方式甚至基本上轉(zhuǎn)向當(dāng)事人主義。日本是實(shí)行這一轉(zhuǎn)變的最早也是最典型的國家。二戰(zhàn)結(jié)束后不久,日本即改變了原有的職權(quán)式審判制度,而以當(dāng)事人主義為主創(chuàng)制了新審判制度。瑞典與葡萄牙于1988年,意大利于1989年都進(jìn)行了重大改革,改奉當(dāng)事人主義或以當(dāng)事人主義為主重塑刑事司法制度。
(二)被告人權(quán)利保護(hù)的擴(kuò)大和加強(qiáng)
這是二戰(zhàn)結(jié)束以后世界范圍內(nèi)刑事訴訟制度發(fā)展趨勢中最為重要且至今仍在持續(xù)的一個(gè)方面,具體而言,它有以下表現(xiàn):
1.被告人權(quán)利的內(nèi)容不斷擴(kuò)大。被告人訴訟主體地位的確立是近代西方政治革命的結(jié)果。這場革命使被告人地位發(fā)生了根本性變化,獲得了未曾有過的諸多權(quán)利。直至今天,這些在二、三百年前確立的訴訟權(quán)利依然構(gòu)成當(dāng)代被告人權(quán)利的基本框架。然而,長期以來被告人權(quán)利的行使卻受到種種限制,不僅內(nèi)容有限,許多權(quán)利因缺乏細(xì)化措施而難以全面、有效地行使,而且行使階段也過于狹窄。應(yīng)當(dāng)說這種情況在近幾十年有了很大變化,在切實(shí)保護(hù)被告人權(quán)利,防止國家權(quán)力濫用的思想指導(dǎo)下,被告人的權(quán)利已經(jīng)獲得廣泛發(fā)展。首先,這表現(xiàn)在具體內(nèi)容上,許多權(quán)利過去在實(shí)踐中都難以為被告人所行使,而現(xiàn)在卻因新保障措施的出臺而得以有效實(shí)施。例如有權(quán)獲得律師協(xié)助這一相當(dāng)重要的刑訴原則,曾由于貧困的被告人難以支付高昂的訴訟費(fèi)用而往往不能實(shí)現(xiàn),現(xiàn)在因?yàn)楦鲊毡橐?guī)定“免費(fèi)律師服務(wù)”制度而得以避免。根據(jù)這一制度,當(dāng)被告人因經(jīng)濟(jì)原因無力聘請律師時(shí),應(yīng)由國家出錢為其聘請律師。再如保釋制度,過去被告人只有在提交高額保釋金的情況下才可保釋,現(xiàn)在有的國家(如美國1966年《聯(lián)邦保釋金改革法》)規(guī)定,被告人在一定條件下即使無錢也可根據(jù)無擔(dān)保的保證書或其它毋需金錢的條件而獲得保釋。其次,這也表現(xiàn)在審理階段。傳統(tǒng)的程序保障措施多實(shí)施于審判階段。諸如被告人的辯護(hù)權(quán)、與控訴方相對抗的權(quán)利都主要行使于審判尤其是法庭審判之中。審前階段特別是偵查中的被告人權(quán)利極其有限,有的國家甚至近于訴訟客體。然而,這一情況近幾十年有了重大變化,以美國為例,盡管美國訴訟程序以倡導(dǎo)“正當(dāng)程序”而著稱,但實(shí)際上警方追究犯罪的活動直至60年代以前并未受到“正當(dāng)程序”規(guī)則的過多約束。在偵查中限制乃至剝奪被告權(quán)利的事例時(shí)有發(fā)生。對此作出重大的改變是五、六十年代的美國聯(lián)邦最高法院。聯(lián)邦最高法院在著名的“米蘭達(dá)判決”和其它相關(guān)判決中強(qiáng)化了偵查中被告人權(quán)利保護(hù)的重要規(guī)則,即被告人有權(quán)保持沉默,可以獲得律師幫助,并認(rèn)定如偵查機(jī)關(guān)不切實(shí)保障上述權(quán)利的行使,由此而獲得的證據(jù)視為違法、無效。同樣,其他國家也大多在偵查中開始允許律師的介入。如德國和日本二戰(zhàn)后的刑訴立法都明確規(guī)定允許律師介入偵查階段,為被告人提供法律幫助。在有些國家如美國,由于強(qiáng)調(diào)充分保護(hù)被告人權(quán)利并對偵查機(jī)關(guān)抱有高度的警惕,以致整個(gè)偵查程序都開始當(dāng)事人主義化。
2.被告人權(quán)利保護(hù)的普遍化。在相當(dāng)長一段歷史時(shí)期,被告人權(quán)利保護(hù)主要為歐美國家所重視,二戰(zhàn)結(jié)束至冷戰(zhàn)結(jié)束幾十年間所發(fā)生的諸多事件使這一情況發(fā)生了根本變化。具體而言,這一時(shí)期刑事訴訟被告人權(quán)利保護(hù)先后經(jīng)歷了兩個(gè)普遍化浪潮。第一次浪潮發(fā)生于二戰(zhàn)結(jié)束后。目睹法西斯專制踐踏人權(quán)現(xiàn)象的各國人民,尤其是親受其害的歐美各國,無論是統(tǒng)治階級還是社會群眾,都深深意識到權(quán)力濫用的危害,感受到保護(hù)人權(quán)之重要。有鑒于此,不少歐美國家包括德國、日本戰(zhàn)后都大幅修改刑事訴訟法典,將人權(quán)保護(hù)列為刑事訴訟的主要目標(biāo)。刑事訴訟程序的不少方面均體現(xiàn)了保護(hù)被告人權(quán)利的精神。普遍化的第二次浪潮發(fā)生于80年代末90年代初。這一時(shí)期國際政治舞臺上最矚目的事件當(dāng)為蘇聯(lián)與東歐集團(tuán)政治、經(jīng)濟(jì)乃至國家實(shí)體崩潰與瓦解,隨著這種事態(tài)的出現(xiàn),這些國家的文化觀念、政治制度均發(fā)生了重大變化,變化的一個(gè)方面即是刑事司法制度,由于舊體制過于強(qiáng)調(diào)打擊犯罪,似乎是一種逆反,新創(chuàng)體制非常注重防止濫用與保護(hù)被告權(quán)利,被告因而獲得了前所未有的廣泛權(quán)利,如阿爾巴尼亞、捷克和羅馬尼亞等國均在最近幾年內(nèi)倡導(dǎo)注重被告人權(quán)利的抗辯式訴訟。
(三)被害人程序保護(hù)的提出和加強(qiáng)
近現(xiàn)代刑事訴訟結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一個(gè)指導(dǎo)思想是把犯罪追究與懲罰功能收歸國家,認(rèn)定被害人利益能為國家所代表與保護(hù)。由此出發(fā),在近現(xiàn)代刑事司法程序中,被害人相當(dāng)長一段時(shí)間都不是訴訟主體,而通常被視作廣義上的訴訟參與人(有的國家也承認(rèn)但范圍狹窄),其主要作用與一般證人類似。被害人的訴訟地位及訴訟權(quán)利相當(dāng)有限。
本世紀(jì)中葉以來,特別是80年代后這種情況有了較大變化,變化的背景與被告人權(quán)利保護(hù)加強(qiáng)的理由相通。這就是說,被害人與被告人一樣是國家應(yīng)予尊重和保護(hù)的對象。作為公民,被害人與被告人、其他公民一樣享有同樣的權(quán)利,這種權(quán)利是一種完全獨(dú)立的重要權(quán)利,其它任何主體都不能完全代表。基于此,不少國家的刑事訴訟作了變動。例如1982年美國制訂了聯(lián)邦被害人和證人保護(hù)法。聯(lián)邦德國1986年通過了被害人保護(hù)法。
綜觀各國的程序立法,保護(hù)主要體現(xiàn)在:其一,加強(qiáng)對被害人的人身保護(hù)。如美國聯(lián)邦被害人和證人保護(hù)法明確規(guī)定:“如果被害人會受到威脅或?qū)l(fā)生針對他們的報(bào)復(fù)行為,應(yīng)對其加以保護(hù),必要時(shí)可羈押施加威脅者?!盵1]其二,被害人在一定情況下,可作為刑事原告人出庭,享有原告的訴訟權(quán)利與義務(wù)。在一些國家,特別是過去實(shí)行公訴壟斷或公訴為主的國家,被害人在一定條件下開始行使追訴權(quán);如德國被害人保護(hù)法規(guī)定:在刑事審判中,國家法律保護(hù)的個(gè)人權(quán)益受到犯罪侵犯者均可作為共同原告出庭,包括、綁架或謀殺等案件的被害人(但涉及被害人親屬隱私的問題,若被害人作為證人,在一些國家是受到嚴(yán)格限制的)。[2]其三,擴(kuò)大了未起訴的被害人的訴訟權(quán)利。即使未規(guī)定被害人起訴權(quán)的國家,也強(qiáng)調(diào)被害人不同于一般證人的重要性。例如美國被害人與證人保護(hù)法就規(guī)定,檢察官提交聯(lián)邦法院的調(diào)查結(jié)果報(bào)告中必須包括一份所謂“被害人被害狀態(tài)的陳述”,用被害人的觀點(diǎn)來描述犯罪及其結(jié)果。這使法官有可能傾聽并采納被害人關(guān)于定罪量刑的意見。此外,有的國家如德國規(guī)定未起訴之被害人有權(quán)知悉法庭審判的結(jié)果與內(nèi)容,并可聘請律師協(xié)助。其四,擴(kuò)大了被害人從罪犯處獲得賠償?shù)目赡苄浴?/p>
顯然,被害人權(quán)利的獨(dú)立性、重要性在今天的確認(rèn),已經(jīng)對傳統(tǒng)的以被告人和國家相對立為研究中心的訴訟理論構(gòu)成一定挑戰(zhàn),也使據(jù)此構(gòu)建的訴訟模式受到?jīng)_擊。所以一種強(qiáng)調(diào)被害人利益、被告人利益、國家與社會利益相協(xié)調(diào)與共存的新訴訟理念正為人們所逐漸接受。
(四)日益追求訴訟效率
統(tǒng)計(jì)資料顯示:無論在發(fā)達(dá)的工業(yè)化國家中,還是發(fā)展中國家,犯罪率呈不斷上升趨勢,從而給刑事司法系統(tǒng)造成極大壓力。作為解決這種壓力的自然反應(yīng),增加司法資源和提高訴訟效率就成為最重要的選擇之一。由于在既定條件下,司法資源的投入是有限的,那么提高訴訟效率,以最少的司法資源(人力、財(cái)力、物力)取得最大的案件處理量就至關(guān)重要。由此,各國的刑事訴訟程序即作了相應(yīng)變化,其中最主要的變化就是廣泛采取簡易程序或其它速決程序。在英美法系國家,最獨(dú)特也是最主要的提高訴訟效率的方式是適用“辯訴交易”。這一方式的基本內(nèi)容是通過被告方與控訴方之間的協(xié)商,以被告人有限認(rèn)罪,放棄辯解以取得指控減少或刑罰的減輕。通過這種方式,以當(dāng)事人主義為核心的法庭審判即被省略,而這種庭審?fù)ǔJ侨唛L、繁瑣的,這就無疑大大減少了各方的訟累,使本來要耗費(fèi)的大量人力物力得以避免,從而提高了刑事司法系統(tǒng)的案件處理能力。對此,統(tǒng)計(jì)資料顯示,高達(dá)90%的重罪案件以辯訴交易方式了結(jié)。
大陸法系國家對效率的追求更為強(qiáng)烈。偵查階段,通過賦予司法官較大的靈活處理權(quán),減少其制約關(guān)卡,以盡快抓獲罪犯,快速終結(jié)偵查。審判階段,不僅依賴于法律制度本身,而且通過法官職權(quán)的充分發(fā)揮和對當(dāng)事人雙方的抑制來控制審判進(jìn)程,通過規(guī)定各種簡易審判程序包括各種速決程序進(jìn)一步簡化程序,使法官的司法投入得到減少。例如,法國、德國等均采用處刑命令程序,對輕微刑事案件在控、辯雙方同意的情況下,短時(shí)間內(nèi)以非正規(guī)程序予以處理。
當(dāng)然,這里要指出,對效率的追求是有一定條件限制的,在英美法系國家,這主要是指訴訟公正性,在大陸法系國家則還意味著不能有損客觀真實(shí)原則,不能放縱罪犯。從目標(biāo)來看,效率的追求在有些國家特別是美國已受到懷疑與批評,美國全國咨詢委員會提議廢除辯訴交易,其理由在于:這樣有冤枉無辜的風(fēng)險(xiǎn),使法院行政復(fù)雜性,同時(shí)還對社會尋求保護(hù)的需要構(gòu)成危險(xiǎn)。這表明對效率的追求并非漫無邊際。在可以預(yù)見的未來,至少一些國家特別是英美法系國家對效率的追求會維持現(xiàn)狀而不會有大的擴(kuò)展,而有的國家,由于過去缺乏簡易程序的規(guī)定,則立法上或司法實(shí)務(wù)中都有可能依效率觀作適當(dāng)改革。
二、中國刑事訴訟制度改革的進(jìn)步與不足
修改后的我國刑事訴訟法,在很多方面已接近或基本符合刑事司法國際標(biāo)準(zhǔn),順應(yīng)了刑事訴訟發(fā)展的世界趨勢。如:訴訟結(jié)構(gòu)中引進(jìn)了當(dāng)事人主義的某些技術(shù)規(guī)則,開始要求當(dāng)事人舉證,注意發(fā)揮當(dāng)事人在庭審中的積極作用;犯罪嫌疑人可以在被傳訊或被采取強(qiáng)制措施后得到律師的法律幫助;被害人在訴訟中的權(quán)利得到加強(qiáng),享有當(dāng)事人的訴訟地位;簡易審判程序開始確立;等等。但是,也應(yīng)當(dāng)看到,由于受經(jīng)濟(jì)條件、政治條件、國家制度、文化傳統(tǒng)、司法水平等因素的影響,修改后的刑事訴訟法在某些方面與國際刑事司法標(biāo)準(zhǔn)差距尚存,甚至,我國已經(jīng)承諾的某些國際標(biāo)準(zhǔn),在刑事訴訟法中也未能體現(xiàn)。因此,可以說,從刑事訴訟世界發(fā)展趨勢的角度考察,我國刑事訴訟制度的改革,既有深遠(yuǎn)的歷史意義,也有不足和局限。其突出表現(xiàn)有:
(一)在訴訟結(jié)構(gòu)上,偵查模式與審判模式存在機(jī)制沖突
在刑事訴訟的世界性發(fā)展趨勢中,職權(quán)主義向當(dāng)事人主義模式的接近,大都是一種協(xié)調(diào)性接近。即:對偵控方式進(jìn)行當(dāng)事人主義改造的同時(shí),也在審判方式中吸收當(dāng)事人主義內(nèi)容,使之前后一致,避免沖突。我國修改后的刑事訴訟法,增進(jìn)了庭審方式的對抗色彩,以當(dāng)事人主義為基本走向。然而,偵查方式有兩種基本類型:一是職權(quán)式,即:將偵查視為國家機(jī)關(guān)的調(diào)查權(quán)限,為防止妨礙偵查而限制辯護(hù)方的權(quán)利;二是彈劾式,即:為實(shí)現(xiàn)審判中的對抗,在偵查階段,即以被告和辯護(hù)方為主體,與國家的犯罪調(diào)查同時(shí)展開辯護(hù)性調(diào)查并相互監(jiān)督和制約,雙方發(fā)生的分歧和糾紛由法院裁決,強(qiáng)制性偵查措施均須申請法院批準(zhǔn)采取。我國的偵查方式是比較典型的職權(quán)式,偵查權(quán)力強(qiáng)大,手段寬泛;采取搜查、扣押、郵檢、拘留等措施不需司法令狀。刑事訴訟法修改后,出現(xiàn)了職權(quán)式偵查與當(dāng)事人主義特征的對抗制庭審之間的矛盾,使我國訴訟結(jié)構(gòu)內(nèi)部存在機(jī)制沖突。這種狀況,難以使偵查方式與庭審方式產(chǎn)生相輔相成的效果。
(二)犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利保障措施尚有欠缺
修改后的我國刑事訴訟法盡管在加強(qiáng)被告人權(quán)利保障方面有重大進(jìn)步,但是,用刑事司法國際標(biāo)準(zhǔn)衡量,仍存差距。其一,作為刑事司法最低公正標(biāo)準(zhǔn)之一的“不被迫自證其罪”這一特權(quán)規(guī)則沒有確立,犯罪嫌疑人仍有向偵查人員“如實(shí)陳述”的義務(wù),沒有賦予其沉默權(quán),不享有不供述的自由。我國刑事司法中傳統(tǒng)的“坦白從寬,抗拒從嚴(yán)”的政策,意味著嫌疑人、被告人在訴訟中承擔(dān)實(shí)質(zhì)性證明責(zé)任。其二,犯罪嫌疑人盡管從偵查階段起即可得到律師幫助,但限制頗多。一方面,在偵查階段,律師會見嫌疑人以及法律幫助行為受偵查機(jī)關(guān)的監(jiān)督,偵查人員訊問嫌疑人時(shí),律師不得在場,另一方面,由于缺乏證據(jù)展示制度,辯護(hù)律師在起訴階段和審判階段的作用受到局限,律師所能查閱的案卷材料甚少,調(diào)查取證權(quán)利難以行使。其三,偵查、起訴期限的延長制度,缺乏具體、有效的制約機(jī)制以及配套的保證制度,將使某些案件的審理時(shí)日過慢、過長,這與嫌疑人有權(quán)“迅速接受審判和裁決”的國際標(biāo)準(zhǔn)不一。
(三)檢察官在刑事訴訟中的法律監(jiān)督職能可能導(dǎo)致控辯力量不均衡
根據(jù)刑事司法國際法律文件《關(guān)于檢察官作用的準(zhǔn)則》規(guī)定,檢察官與被告人在訴訟中應(yīng)為平等的訴訟主體,享有平等的權(quán)利,與法官之間存在嚴(yán)格的審判距離,不能對法官施加任何與眾不同的影響。修改后的我國刑事訴訟法雖然突出了法官在審判中的中立形象,強(qiáng)調(diào)檢察官的調(diào)查取證和舉證證明責(zé)任。但是,檢察官在法庭上的法律監(jiān)督者身份,在具有督促司法公正實(shí)現(xiàn)效果的同時(shí),也可能帶來負(fù)面影響。即:一方面造成在法庭上控、辯雙方事實(shí)上的地位不平等,辯護(hù)方的行為同樣不能擺脫檢察官的監(jiān)督權(quán)力作用范圍;國際公約中的所謂“平等武裝”原則尚難實(shí)現(xiàn)。另一方面,審判主體的中立形象受到?jīng)_擊,考慮到監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系,法官在情感上更多地存在維護(hù)控方即檢察官的主張和觀點(diǎn)的可能。
(四)證據(jù)規(guī)則不健全
現(xiàn)代刑事訴訟,不論哪種形式,都重視直接原則和言詞原則,要求當(dāng)庭對證言和其他證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證??剞q制訴訟以庭審為舉證場景,實(shí)行雙方的訴訟對抗,這就要求貫徹相應(yīng)的證據(jù)規(guī)則,包括“排除傳聞證據(jù)規(guī)則”,即庭前取得的言詞證據(jù)一般應(yīng)當(dāng)排除,要求證人出庭,避免“書證中心主義”。否則,檢察官念一份控訴性書面證言、律師讀一份辯護(hù)性書面證言,孰真孰假,無法質(zhì)辯。修改后的我國刑事訴訟法在此問題上缺乏明確、具體規(guī)定,其后果將是控辯制庭審方式走過場。再者,法律對偵控機(jī)關(guān)運(yùn)用刑訊等非法手段收集獲取的證據(jù),沒有作出排除性規(guī)定,回避非法取證的效力,司法實(shí)踐中將難以杜絕刑訊逼供等非法行為,這也與《禁止酷刑和其它殘忍、不人道或者有辱人格待遇或處罰公約》的國際法律文件相悖。
(五)簡易、速決程序不規(guī)范,司法效率尚須提高
保護(hù)人權(quán)和打擊犯罪是刑事訴訟的雙重使命。在現(xiàn)代社會的刑事訴訟中,一方面強(qiáng)調(diào)正當(dāng)程序的遵守,擴(kuò)大當(dāng)事人的訴訟權(quán)利;另一方面,為了提高司法效率,創(chuàng)制了發(fā)達(dá)的速決、簡易程序。實(shí)質(zhì)上,真正的控辯式訴訟是十分不經(jīng)濟(jì)的訴訟,如果刑事案件都采用這種訴訟方式,國家的刑事司法能力根本無法承受。如美國,對抗制審判僅適用于少數(shù)案件,絕大部分案件都以辯訴交易等方式不經(jīng)正式庭審快速解決。修改后的我國刑事訴訟法雖然規(guī)定有“簡易程序”,但條文粗糙,限制頗嚴(yán),絕大多數(shù)案件將無法通過簡易程序處理。
〔作者單位:四川聯(lián)合大學(xué)西南政法大學(xué)〕
注釋:
現(xiàn)代民事訴訟制度及其當(dāng)事人主義訴訟法理,是人類社會訴訟法律文化進(jìn)步的文明成果。在人類社會始初階段,部落群體或后來的氏族成員個(gè)體的利益受到侵害,只能是憑借部落或個(gè)人的力量,用“以牙還牙”、“同態(tài)復(fù)仇”的方式進(jìn)行自力救濟(jì)。這種自力救濟(jì)的方式屬于生存競爭的范疇,而不是法律手段。隨著社會分工和生產(chǎn)力的發(fā)展,社會分裂為階段,產(chǎn)生了國家與法律,于是以“駕于社會之上”的面目出現(xiàn)的代現(xiàn)統(tǒng)治階級利益的國家權(quán)力進(jìn)行干預(yù)的公力救濟(jì)取代了自力救濟(jì)。這是人類從野蠻社會進(jìn)入文明社會的社會調(diào)整方式的重大進(jìn)步。以公力救濟(jì)代替自力救濟(jì),禁止個(gè)人無限制地生存競爭互相慘殺,以維護(hù)和平和秩序??梢哉f,訴訟的初衷與其說是解決當(dāng)事人之間的糾紛,毋寧說是為了社會和平。 (注:朱塞佩·格羅索著:《羅馬法史》第122 頁(1994年4月,中國政法大學(xué)出版社)。)從古羅馬社會的公力救濟(jì)的訴訟制度的發(fā)展來看,公力救濟(jì)的訴訟起初并不是以當(dāng)事人先有訴訟權(quán)利為前提的,當(dāng)事人能否進(jìn)行訴訟的權(quán)利是經(jīng)國家準(zhǔn)許后才產(chǎn)生的,就是經(jīng)國家以執(zhí)政官發(fā)出令狀的方法準(zhǔn)許訴訟開始,才產(chǎn)生當(dāng)事人進(jìn)行訴訟的訴權(quán)(action),也就是說未經(jīng)許可當(dāng)事人沒有訴權(quán)。至于訴訟開始后的其他程序,則是沿用氏族社會末期的仲裁的習(xí)慣作法,如采用民選承審員等。到羅馬帝國時(shí)期,已有實(shí)體法,并且國家控制整個(gè)訴訟程序,這反映了羅馬皇權(quán)加強(qiáng),也標(biāo)志著國家權(quán)力壟斷了司法。歐洲中世紀(jì)和近代的公力救濟(jì)的訴訟程序和制度,基本上是導(dǎo)源于此的。
歐洲中世紀(jì)封建專制統(tǒng)治下的司法制度的突出特點(diǎn)是,行政和司法合為一體,國家權(quán)力控制整個(gè)訴訟并且不受限制。這種公力救濟(jì)的訴訟制度適合于維護(hù)封建主的等級特權(quán)以及人依附于土地的自然經(jīng)濟(jì)的需要。在封建社會末期,由于商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和資本主義經(jīng)濟(jì)關(guān)系的成長,新興的資產(chǎn)階級向整個(gè)封建專制制度以及與之相適應(yīng)的國家權(quán)力不受限制的司法制度發(fā)起了挑戰(zhàn),強(qiáng)調(diào)法治,強(qiáng)調(diào)保護(hù)人權(quán)和限制國家權(quán)力。這正是反映了資產(chǎn)階級發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)的客觀需要。因此,資產(chǎn)階級奪取政權(quán)后,根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)的要求,司法權(quán)從行政權(quán)中分離出來,建立了獨(dú)立于行政機(jī)關(guān)的近代司法機(jī)關(guān)及其秩序。從此由國家權(quán)力不受限制的公力救濟(jì)進(jìn)展到國家權(quán)力受到限制的,重視人權(quán)、自由、平等的公力救濟(jì),這是人類社會歷史發(fā)展的又一次偉大進(jìn)步。
市場經(jīng)濟(jì)本身的性質(zhì)及其政治和法律的要求,簡言之就是:市場經(jīng)濟(jì)是發(fā)達(dá)的、社會化的商品經(jīng)濟(jì),它與自給自足的自然經(jīng)濟(jì)、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的區(qū)別就在于它是一種自由經(jīng)濟(jì),其基本特征是市場經(jīng)濟(jì)主體的自由、平等。沒有自由、平等就沒有市場。市場經(jīng)濟(jì)對政治和法律的要求,就是反對特權(quán),要求實(shí)行法治。作為解決民事糾紛直接維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的民事訴訟的現(xiàn)代化,除表現(xiàn)在司法組織體系獨(dú)立于行政之外,還在于民事訴訟過程中處理國家權(quán)力與公民權(quán)利或市場經(jīng)濟(jì)主體的權(quán)利的關(guān)系上,既要以國家權(quán)力保護(hù)人權(quán)和公民的基本權(quán)利,又要防止國家權(quán)力被濫用以至侵犯公民的權(quán)利。因此,資產(chǎn)階級取得政權(quán)以后,根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)的要求,在實(shí)現(xiàn)民事訴訟現(xiàn)代化的過程中,從法理上來看,在國家權(quán)力與當(dāng)事人權(quán)利的關(guān)系問題上,特別注意正確處理以下兩點(diǎn):
第一,法院不論是審理民事案件還是刑事案件,從國家對公民行使審判權(quán)的國家權(quán)力與公民權(quán)利的關(guān)系來說,法院必須遵守正當(dāng)?shù)姆沙绦颍U瞎駲?quán)利和基本人權(quán)。資產(chǎn)階級取得政權(quán)以后,西方各國都通過憲法的形式確認(rèn)了公民享有的各種基本政治權(quán)利,其中就包括非經(jīng)正當(dāng)?shù)姆沙绦虿坏脤襁M(jìn)行審判的基本權(quán)利。例如1789年法國《人權(quán)宣言》第7 條就規(guī)定:“除非在法律規(guī)定的情況下并且依照法律已經(jīng)規(guī)定的程序之外,任何人都不受控告、逮捕或者拘留?!保ㄗⅲ悍▽W(xué)教材編輯部:《外國法制史資料選編》(下冊)第525頁(1982年, 北京大學(xué)出版社)。)1791年通過的《美國憲法》修正案第5 條規(guī)定:“未經(jīng)法律的正當(dāng)程序,不得剝奪任何人的生命、自由和財(cái)產(chǎn)”。(注:法學(xué)教材編輯部:《外國法制史資料選編》(下冊)第469頁(1982年, 北京大學(xué)出版社)。)需要特別指出的是,在近、現(xiàn)代法治國家里把只接受正當(dāng)法律程序的審判作為公民的基本權(quán)利加以規(guī)定,其基本精神在于控制國家權(quán)力的濫用和保障人權(quán)。從一定意義上可以說,沒有正當(dāng)?shù)募雌降鹊?、公平的、公正的法律程序就沒有現(xiàn)代法治。既然是公民的一項(xiàng)憲法權(quán)利,所以法院只要是未經(jīng)正當(dāng)法律程序作出剝奪公民的生命、自由或財(cái)產(chǎn)的判決,就是違法的??傊ㄔ翰徽搶徖砻袷掳讣€是刑事案件,必須保障當(dāng)事人出庭辯論的機(jī)會和權(quán)利,并公開地在法庭上嚴(yán)格按法律程序作出判決。所以,從國家對公民行使審判權(quán)時(shí)要保障公民的基本人權(quán)的國家權(quán)力與公民權(quán)利的公權(quán)關(guān)系來說,民事訴訟的現(xiàn)代化和刑事訴訟的現(xiàn)代化兩者沒有區(qū)別。
第二,由于法院審理民事案件是以國家的權(quán)力來解決民事主體之間的私權(quán)利的糾紛,為了保障民事權(quán)利主體有除法律明文規(guī)定禁止之外的一切民事權(quán)利自由處分即意思自治的權(quán)利,在民事訴訟中的國家權(quán)力與當(dāng)事人權(quán)利的關(guān)系上,國家權(quán)力要受當(dāng)事人處分權(quán)利的限制和約束,當(dāng)事人不主張、不爭執(zhí)的事實(shí),法院不能審判,這一點(diǎn)是民事訴訟與刑事訴訟的根本區(qū)別。
市場經(jīng)濟(jì)是平等的主體之間的契約和交換的經(jīng)濟(jì)。國家調(diào)整平等主體之間的財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系的法律是私法。在私法領(lǐng)域,國家承認(rèn)和保護(hù)民事主體自由地處分其民事權(quán)利。國家為了保障市場經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),除非當(dāng)事人之間發(fā)生沖突或糾紛,禁止國家介入或干預(yù)民事主體的處分行為。一旦當(dāng)事人之間發(fā)生糾紛,當(dāng)一方當(dāng)事人提起訴訟要求國家保護(hù)其權(quán)利的時(shí)候,盡管根據(jù)一方當(dāng)事人的請求發(fā)生了訴訟法律關(guān)系,但是,法院在以國家權(quán)力解決民事糾紛的過程中,仍然要堅(jiān)持當(dāng)事人之間沒有爭執(zhí)的就不干預(yù)的原則,這是現(xiàn)代民事訴訟對雙方當(dāng)事人之間民事糾紛的基本態(tài)度。(注:兼子一、竹下守夫著,拙譯:《民事訴訟法》(新版)第107頁(1995年,法律解出版社)。)這就是說, 法院介入私法領(lǐng)域,以國家權(quán)力解決民事糾紛的權(quán)力受當(dāng)事人處分權(quán)的限制。因?yàn)楫?dāng)事人在訴訟過程中對訴訟標(biāo)的有處分權(quán),雙方當(dāng)事人也有權(quán)自主解決糾紛。因此,對于雙方當(dāng)事人所爭的事實(shí),也就是他們之間糾紛的關(guān)鍵所在,這一點(diǎn)只能由雙方當(dāng)事人的意志來確定。(注:谷口安平著:《程序的正義與訴訟》第24頁(1996年,中國政法大學(xué)出版社)。)所以,盡管英美法系國家民事訴訟和大陸法系國家民事訴訟在確定爭點(diǎn)的程序和方法上有很大差異,但是依當(dāng)事人意愿來確定,并以此為前提法院才能介入當(dāng)事人之間私法領(lǐng)域,并只能對當(dāng)事人之間沖突和爭執(zhí)的事實(shí)作出判決。這是各市場經(jīng)濟(jì)國家民事訴訟法在國家權(quán)力與當(dāng)事人權(quán)利的關(guān)系上所采取的共同的訴訟原則。
通過上述現(xiàn)代民事訴訟中的國家權(quán)力與公民權(quán)利、當(dāng)事人處分權(quán)利與國家權(quán)力的關(guān)系可以看出,法院雖然擁有對公民行使審判權(quán)的國家權(quán)力,但也要按法律規(guī)定的正當(dāng)程序行使才是合法的,在這一點(diǎn)上國家對公民的公法上的權(quán)力與權(quán)利的關(guān)系,民事訴訟與刑事訴訟是一致的。但是,在現(xiàn)代民事訴訟中還有一點(diǎn)常常被我們在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的訴訟觀念所忽略的當(dāng)事人權(quán)利和國家權(quán)力的關(guān)系。就是在現(xiàn)代民事訴訟中,就代表國家行使審判權(quán)的法院與當(dāng)事人由誰決定被審判的實(shí)體內(nèi)容而言,是當(dāng)事人決定爭執(zhí)的事實(shí)并加以證明,即當(dāng)事人是處于支配訴訟的地位,而法院認(rèn)定事實(shí)并適用法律作出裁判的審判權(quán)則受當(dāng)事人處分權(quán)的約束,即只能對當(dāng)事人主張的事實(shí)、只根據(jù)當(dāng)事人在法庭上證明的證據(jù)材料作出裁判。在這種情況下,當(dāng)事人確定爭點(diǎn)并證明的權(quán)利(right), 實(shí)質(zhì)上是一種權(quán)力(power),國家的權(quán)力受到當(dāng)事人“權(quán)力”(power)的限制。(注:郭道暉著:《法的時(shí)代精神》第284-285頁(1997年,湖南出版社)。)日本著名民事訴訟法學(xué)者兼子一先生就是以法院與當(dāng)事人在民事訴訟中哪一方具有決定訴訟的實(shí)體內(nèi)容的支配權(quán)作為標(biāo)準(zhǔn)來劃分職權(quán)主義與當(dāng)事人主義的。(注:兼子一、竹下守夫著,拙譯:《民事訴訟法》(新版)第68頁(1995年,法律出版社)。)在市場經(jīng)濟(jì)條件下,民事訴訟是以國家權(quán)力解決平等主體之間的糾紛,由當(dāng)事人決定和左右民事訴訟的實(shí)體內(nèi)容,因而形成以當(dāng)事人確定爭點(diǎn)并證明的訴訟活動為中心的訴訟框架。顯然,這種意義上的當(dāng)事人主義,就是對市場經(jīng)濟(jì)國家民事訴訟歸根結(jié)底是由當(dāng)事人決定爭點(diǎn)并證明所爭事實(shí)這一本質(zhì)特征的理論概括。這就是與中世紀(jì)的職權(quán)主義相對立的現(xiàn)代民事訴訟的當(dāng)事人主義的基本內(nèi)涵。
我國在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的民事訴訟法,由于不實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)、在法理上不承認(rèn)公法與私法的劃分,所以把法院對民事案件的審判活動視為只是法院代表國家行使審判權(quán)的公權(quán)行為,而且把法院負(fù)責(zé)查明案件客觀真實(shí)作為訴訟的基本原則,不準(zhǔn)許也不可能讓當(dāng)事人支配或左右訴訟結(jié)果。因此,我國民事訴訟適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求的改革,實(shí)質(zhì)上面臨的正是如何從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下形成的以國家權(quán)力為中心的職權(quán)主義訴訟機(jī)制向以當(dāng)事人權(quán)利為中心的當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制轉(zhuǎn)變的問題,這是我國民事訴訟適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的關(guān)鍵所在。
二、現(xiàn)代民事訴訟的當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制
現(xiàn)代民事訴訟的當(dāng)事人主義之所以成為現(xiàn)代民事訴訟的基本法理,是由于其具備了市場經(jīng)濟(jì)條件下使民事訴訟實(shí)現(xiàn)其公正和效益的法律價(jià)值的基本程序保障。為把握當(dāng)事人主義法理的基本內(nèi)涵,進(jìn)一步分析其訴訟機(jī)制是十分必要的。
(一)當(dāng)事人決定審判對象即爭點(diǎn)并證明所爭事實(shí)是現(xiàn)代民事訴訟的基本訴訟機(jī)制
現(xiàn)代民事訴訟的當(dāng)事人主義與中世紀(jì)封建社會的職權(quán)主義的主要區(qū)別在于法院不能既收集調(diào)查證據(jù)又進(jìn)行審判同時(shí)兼任兩種職權(quán),而只能在當(dāng)事人決定審判對象即爭點(diǎn)并證明所爭事實(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行審判。當(dāng)事人主義這一特點(diǎn)也是現(xiàn)代民事訴訟與現(xiàn)代刑事訴訟在訴訟結(jié)構(gòu)上的重要區(qū)別。刑事訴訟是檢察機(jī)關(guān)代表國家指控犯罪并承擔(dān)舉證責(zé)任,所以,檢察機(jī)關(guān)指控犯罪的起訴狀就決定了法院的審判對象,無須聽取被告人的意見。而民事訴訟的原告提起訴訟時(shí)所主張的請求及其理由事實(shí)并不一定就成為法院經(jīng)過認(rèn)定事實(shí)并作出判決的對象,因?yàn)楸桓鎸υ娴恼埱蠹捌淅碛墒聦?shí)有承認(rèn)或否認(rèn)的答辯和防御的權(quán)利。如果被告并不反對、不否認(rèn)原告所主張的請求及其理由事實(shí),也就是說在當(dāng)事人之間沒有糾紛,那就沒有法院審判的對象;反之,當(dāng)事人之間對所請求的主張及其理由事實(shí)發(fā)生爭執(zhí),也就是當(dāng)事人之間有糾紛,法院就要對雙方所爭執(zhí)的爭點(diǎn)進(jìn)行裁判。因此,縱觀市場經(jīng)濟(jì)各國的民事訴訟制度,均有刑事訴訟所沒有的由當(dāng)事人意愿來確定爭點(diǎn)即決定審判對象的訴訟程序。
為了說明這個(gè)訴訟機(jī)制, 茲舉例如下:原告向被告提出返還借款100萬元的請求,并提出如下理由事實(shí):(1)原、被告之間簽訂了借款合同;(2)原告按著合同規(guī)定已把100萬元交付給被告;(3 )已到被告返還借款期限。在此情況下,不管是英美法系國家民事訴訟還是大陸法系國家民事訴訟,至少可以設(shè)想當(dāng)事人之間確定爭點(diǎn)可能有如下幾種情況:第一種情況是,由于被告承諾原告的請求和理由事實(shí)而達(dá)成調(diào)解,或者由于被告對請求全面爭執(zhí),結(jié)果原告撤訴而終了訴訟;第二種情況是,被告先自認(rèn)原告所主張的三個(gè)理由事實(shí),然后卻提出已經(jīng)償還借款的新的事實(shí)主張。那么這個(gè)訴訟的爭點(diǎn)即審判的對象就是被告所主張的償還事實(shí)是否存在。而對原告所主張的三個(gè)請求理由事實(shí),由于被告承認(rèn)也就成為雙方?jīng)]有爭執(zhí)的事實(shí),當(dāng)然就無需加以證明。被告所主張的已償還借款的事實(shí),就不只是簡單地否認(rèn)原告所主張的權(quán)利存在的事實(shí),而是以已償還的新的事實(shí),主張?jiān)娴姆颠€借款的請求權(quán)利變更或消滅,所以對這一事實(shí)應(yīng)由被告負(fù)舉證責(zé)任,即應(yīng)由被告用證據(jù)加以證明;第三種情況是,對這一案件,如果被告否認(rèn)原告所主張的原告同被告簽訂合同的事實(shí),并且主張?jiān)嫣岢龅暮贤瑫莻卧斓?,法院審判對象即爭點(diǎn)就是合同書這一書證的制作是否真實(shí)。那么對合同書的真實(shí)性,就應(yīng)由提出書證并主張其權(quán)利存在的原告負(fù)舉證責(zé)任。原告為了證明合同書的真實(shí)性,也可以申請簽訂合同時(shí)在場的證人出庭作證,或者用其他間接證據(jù)加以證明。必要時(shí),大陸法系國家法院根據(jù)當(dāng)事人申請或依職權(quán)對合同書進(jìn)行鑒定。對這一同一個(gè)案件,根據(jù)當(dāng)事人之間爭執(zhí)點(diǎn)不同,還可以確定其他的爭點(diǎn)和證明對象,并由此產(chǎn)生出不同的審判對象和訴訟結(jié)果。
總之,在當(dāng)事人與法院之間由誰決定訴訟的內(nèi)容即審判對象和證明的事實(shí)的問題上,如果法院把起訴一方的請求及其理由事實(shí)作為審判對象,那就等于法院既決定審判對象又進(jìn)行裁判,而當(dāng)事人在訴訟中就處于無權(quán)影響和左右訴訟的地位了。反之,由當(dāng)事人的意愿來決定,那就是當(dāng)事人在訴訟中起主導(dǎo)作用,而法院是受當(dāng)事人決定的約束。因而,在民事訴訟中,當(dāng)事人有無決定審判對象既爭點(diǎn)的權(quán)利,就成為區(qū)分當(dāng)事人主義的與職權(quán)主義的最實(shí)質(zhì)性的標(biāo)志。
(二)當(dāng)事人決定所爭的事實(shí)的權(quán)利與承擔(dān)證明責(zé)任相統(tǒng)一的訴訟機(jī)制
當(dāng)事人既然有權(quán)同對方爭執(zhí)并決定法院審判的對象,相應(yīng)地也承擔(dān)對所爭事實(shí)的證明風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,訴訟才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。如果民事訴訟沒有當(dāng)事人決定審判對象的權(quán)利與當(dāng)事人自己承擔(dān)證明其所爭事實(shí)的責(zé)任相統(tǒng)一的訴訟機(jī)制,那么在訴訟程序上就不僅不能平等地保護(hù)訴訟主體的權(quán)利,而且會由于當(dāng)事人濫用處分權(quán)而使當(dāng)事人主義的訴訟機(jī)制遭到破壞。這種當(dāng)事人決定爭點(diǎn)與當(dāng)事人承擔(dān)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一起來的訴訟機(jī)制就是當(dāng)事人的舉證責(zé)任即證明責(zé)任。這種責(zé)任并不是由于當(dāng)事人提起訴訟而產(chǎn)生的責(zé)任,而是在當(dāng)事人之間確定爭點(diǎn)即明確應(yīng)該證明的事實(shí)后產(chǎn)生的責(zé)任。所以,舉證責(zé)任是當(dāng)事人主義的重要內(nèi)容。
民事訴訟是平等主體之間的利害沖突和爭執(zhí),當(dāng)事人之間所爭執(zhí)的主要事實(shí)的舉證責(zé)任,不能采用像刑事訴訟那樣由指控犯罪的公訴人即原告一方負(fù)舉證責(zé)任。刑事訴訟是公訴人代表國家指控犯罪,當(dāng)然應(yīng)由公訴人一方承擔(dān)舉證責(zé)任。公訴人不能證明被告人有罪,法院就作出無罪的判決,所以,在刑事訴訟中不存在公訴人承擔(dān)舉證的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的問題。但是,民事訴訟是雙方當(dāng)事人依據(jù)各自的利益決定爭什么不爭什么事實(shí),所以,在民事訴訟中,如果出現(xiàn)雙方當(dāng)事人所爭執(zhí)的事實(shí)不能被證明即出現(xiàn)真?zhèn)尾幻鞯那闆r,則應(yīng)當(dāng)由雙方當(dāng)事人平等、公正地分擔(dān)因真?zhèn)尾幻鞫鴶≡V風(fēng)險(xiǎn)的舉證責(zé)任。對當(dāng)事人之間這種舉證責(zé)任的分配問題,一般都由各國實(shí)體法規(guī)定。其基本原則是由主張權(quán)利存在的一方當(dāng)事人,承擔(dān)該項(xiàng)權(quán)利發(fā)生的主要事實(shí)的舉證責(zé)任;由主張對方當(dāng)事人所主張的權(quán)利變更或消滅的一方當(dāng)事人承擔(dān)該項(xiàng)權(quán)利變更或消滅的主要事實(shí)的舉證責(zé)任。由于二戰(zhàn)后出現(xiàn)保護(hù)環(huán)境及保護(hù)消費(fèi)者等現(xiàn)代型訴訟,雖然各國對此有例外的規(guī)定,但作為基本原則仍然為各國所采用。因?yàn)?,它不僅能保持當(dāng)事人在訴訟中的平等地位,而且也符合當(dāng)事人之間的實(shí)際利害關(guān)系,有利于調(diào)動當(dāng)事人舉證的積極性以查明案件的客觀真實(shí)。
(三)當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制,從程序上保證使法官在訴訟中站在中立的立場上作出公正的判決
當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制,既然是由雙方當(dāng)事人確定審判對象并證明所爭的事實(shí),所以法院只能是站在中立的立場上來評價(jià)和判斷當(dāng)事人對所爭事實(shí)證明的結(jié)果。并且,根據(jù)當(dāng)事人在法庭上提出的可視性證據(jù)資料來認(rèn)定事實(shí)和適用法律作出判決。這種訴訟機(jī)制就使法官同當(dāng)事人之間保持著等距離關(guān)系,從而就割斷了因法官權(quán)限過大而產(chǎn)生的當(dāng)事人對法官的依附關(guān)系。也就使當(dāng)事人真正感到訴訟的勝負(fù)取決于當(dāng)事人自己的努力,因而他才會去找律師協(xié)助打官司,才能把主要精力放在當(dāng)事人之間確定爭點(diǎn)、收集證據(jù)、交換證據(jù)以及舉證活動上面,而沒有必要熱中于找門子、拉關(guān)系。正因?yàn)橛僧?dāng)事人確定爭點(diǎn)并證明所爭事實(shí)在訴訟中起決定的作用,而法院在訴訟中處于中立的地位,所以法官才不會因手握裁判權(quán)而成為當(dāng)事人說情甚至賄賂的目標(biāo),從而在訴訟程序上保障了法官作出公正的判決。目前,在我國訴訟法學(xué)界有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,英美法系國家法官之所以站在中立的立場上作出判決,是因?yàn)樵诜ㄍド喜捎媒徊嬖儐柕耐彿绞降慕Y(jié)果,這是一種誤解。法官在開庭審理中能站在中立的立場上裁判,并不是一個(gè)純粹的詢問方式方法問題,而是由以當(dāng)事人為中心的訴訟機(jī)制所決定的。所以,大陸法系國家民事訴訟即使采用直接發(fā)向的職權(quán)詢問方式,但由于采用當(dāng)事人主義訴訟結(jié)構(gòu),法官仍然是站在中立的立場上作出判決。反之,如果不采取當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制,而只在法庭上模仿外國的詢問方式,其職權(quán)主義實(shí)質(zhì)也是不會變的。
(四)當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制有利于發(fā)現(xiàn)客觀真實(shí)并允許法官協(xié)助當(dāng)事人辯論
現(xiàn)代民事訴訟之所以采用當(dāng)事人主義訴訟原則,并不是不重視或反對發(fā)現(xiàn)客觀真實(shí)。實(shí)際上當(dāng)事人主義訴訟機(jī)制,為發(fā)現(xiàn)真實(shí)提供了比職權(quán)主義訴訟更廣闊的空間和可能性。西方各國發(fā)現(xiàn)案件的客觀真實(shí)的作法是以保證雙方當(dāng)事人積極參加訴訟為主,法院協(xié)助當(dāng)事人弄清案情,主要采取以下幾種措施:
1.以當(dāng)事人收集證據(jù)并證明的訴訟活動為中心的訴訟結(jié)構(gòu),給律師訴訟提供了廣闊的空間。從當(dāng)事人主義訴訟本身來說是以雙方當(dāng)事人具有平等的訴訟能力為前提的,因此,英國、法國和德國等國家都采取強(qiáng)制律師訴訟制度,以保證當(dāng)事人主張、舉證的同等訴訟能力。美國和日本等國家雖然沒有采用律師強(qiáng)制制度,但都規(guī)定只有律師才能擔(dān)任訴訟,并且法院查明案件的客觀真實(shí)主要靠雙方當(dāng)事人律師的作用;
一、前言
法治社會中,市民社會必須要與法治存在共同的理論基礎(chǔ)。很顯然,市民社會必然依賴于法治的管理。國家以及社會必須通過法制管理來完成分類。沒有法治的存在,市民社會將會難以完善并不斷發(fā)展,法治市民社會存在的前提。然而我們通過分析現(xiàn)代化發(fā)展與市民社會兩者之間的聯(lián)系來看,很多學(xué)者指出,現(xiàn)代化發(fā)展的歷程是市民社會誕生之母,與此同時(shí),市民社會的發(fā)展壯大還需要現(xiàn)代化的支持。由此我們清楚的認(rèn)識到,現(xiàn)代化刑法法治就是市民社會存在的條件,市民社會與刑法治理現(xiàn)代化的精神應(yīng)該相互協(xié)調(diào),達(dá)到統(tǒng)一性。
二、我國市民社會和刑事的訴訟法兩者間的理性以及精神
市民社會的法制本身就可作為自身的理性精神的獨(dú)立主體性,這就是說從某種程度上可以不理外界的控制以及約束。什么是理性呢?它告訴我們?nèi)祟惷撾x了迷信以及盲目信從,開始對傳統(tǒng)的教條主義,某些宗教的信仰擺脫了,人類認(rèn)真審視將理性科學(xué)精神以及實(shí)踐法治并當(dāng)作了解實(shí)質(zhì)的內(nèi)容。雖然我們的刑事的訴訟法在看待理性科學(xué)問題與精神上已經(jīng)有很大程度的表現(xiàn),可是它也有做的不好的地方。,我國刑事的訴訟法與社會實(shí)踐不僅要在理性科學(xué)上目前必須盡快做的就是穩(wěn)定確立刑事的訴訟法威嚴(yán),而且還要求科學(xué)的精神方面,必須協(xié)調(diào)好立法的根本原則,法律內(nèi)部的框架以及其法治實(shí)踐,達(dá)成統(tǒng)一性。
(一)市民社會與刑事訴訟的理性精神
首先,在市民社會中,能夠很好地將市民社會以及國家社會的關(guān)聯(lián)管理由法治法律來體現(xiàn)是一項(xiàng)非?;A(chǔ)的要。但是我們要很好的用法治來管理協(xié)調(diào)市民社會關(guān)系必須要求刑法法律在人們的意識中具有威嚴(yán)的重要地位。而刑事的訴訟法囊括于我國共法當(dāng)中,我們唯有通過高效的方法來發(fā)揮刑法的作用,才能夠有力的約束國家機(jī)關(guān)人員權(quán)力,我們通過這個(gè)來組愛人和的統(tǒng)治。這樣才會在市民社會當(dāng)中形成完善健全的法律體系。
(二)我國刑事的訴訟法具有的科學(xué)精神
我國刑事的訴訟法應(yīng)該并朝著這樣的科學(xué)精神努力:首先我們要不斷探究以及確切具有我國獨(dú)特特點(diǎn)的法治制度的精神。第二,我們必須擁有訴因的制度項(xiàng)目,主要是針對改變指控的罪名的程序上詳細(xì)的做出規(guī)定的獨(dú)立精神。第三,我們要向?qū)徟械谋O(jiān)督提出疑問,必須要求把檢察院的抗訴作為前提條件,嚴(yán)禁法院做主提起申訴,必須阻礙法院替代控訴[1]。第四,嚴(yán)格健全出庭作證的法治保護(hù)制度。最后就是要切實(shí)確定的一本主義精神。
三、市民社會和刑事的訴訟法間的公平正義及效率的精神
在我國的市民社會以及刑事訴訟法無不追求滲進(jìn)公平正義的精神,同時(shí)刑事司法還不斷提高自身效率精神,為市民社會的高效健步發(fā)展做出努力。
(一)我國市民社會以及刑事的訴訟之公平正義精神
在我國的市民社會當(dāng)中,都能具有獨(dú)立支配的平等權(quán)利。市民自己的思維意識,自己的價(jià)值目標(biāo)在現(xiàn)代社會中有著關(guān)鍵性的決策。正是因?yàn)槲覀兪忻穸紦碛泄焦淖杂蛇x擇權(quán)利,因此市民社會的公平正義精神成為現(xiàn)代社會的重要準(zhǔn)則。與此同時(shí),公平正義精神也是人們價(jià)值取向的一項(xiàng)最基本的追求,更是刑事訴訟的精華。在我國的刑事訴訟法領(lǐng)域,公正公平的理念精神更應(yīng)該凸顯其獨(dú)特的要求及特性[2]。長久以來,公平正義的科學(xué)精神一直是人類社會追隨的精神美德,與此同時(shí),刑事的訴訟法把公正放在首要位置追求。我國的市民社會以及刑事訴訟法應(yīng)該要時(shí)刻滲透著公平正義的精神。
(二)我國市民社會以及刑事的訴訟法中的效率精神
高效率以及明智的知識產(chǎn)權(quán)是市民社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本,效率的提高是經(jīng)濟(jì)速度增長的關(guān)鍵因素,市民社會的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)也在刑法的保護(hù)下才得以穩(wěn)步高效發(fā)展。市民社會追求經(jīng)濟(jì)高效的發(fā)展精神,其中通過社會的資源合理配置是提高市場經(jīng)濟(jì)顯著的辦法,有了資源的配制我們就可以充分利用好資源,避免鋪張浪費(fèi),反過來有促進(jìn)持續(xù)高效發(fā)展。我國刑事的訴訟中的效率,即是司法機(jī)構(gòu)辦案量的效率,我們通過刑事的訴訟來進(jìn)行對市民社會進(jìn)行各項(xiàng)活動的秩序維護(hù)。試想,倘若沒有了刑法的維護(hù),我們市民社會還會有人權(quán)的存在嗎?還能談得上經(jīng)濟(jì)交易的高效發(fā)展嗎?我們司法實(shí)踐把辦案的效率提高,我們市民社會的就越安穩(wěn),市民進(jìn)行各項(xiàng)活動就越奏效。公平正義以及效率精神都是我國現(xiàn)代市民社會以及刑法共有的價(jià)值取向。
四、我國市民社會以及刑事的訴訟法中的民主與自由之精神
刑事司法與市民社會之間存在著分野同時(shí)也有密切聯(lián)系。刑事法律在實(shí)踐操作中不可避免的影響到市民社會各個(gè)成員利益沖突,所以我們需要用恰當(dāng)?shù)男问阶屖忻裆鐣⑴c到國家刑法的運(yùn)作,進(jìn)而保護(hù)市民的民主自由。
(一)我國市民社會以及刑事的訴訟法之民主
市民社會里面的民主治理的重要因素就是參與其中,市民社會里的每個(gè)成員都應(yīng)該自覺地參與設(shè)計(jì)自身利益的實(shí)踐決策。要實(shí)現(xiàn)民主精神,讓民主活在市民社會中,從根本就要做到市民對政府的約束。眾所周知,我國目前社會有著某部分人來操作掌管日常事務(wù)是改變不了的事實(shí),然而我們要從保護(hù)社會的全體公民程艷的利益作為出發(fā)點(diǎn),這就要求我們市民社會成員有民主自由權(quán)利,國家機(jī)構(gòu)更應(yīng)該約束掌權(quán)者的某些權(quán)利。
在我國的陪審法規(guī)中,公平公正以及公民民主自由的思維意思和個(gè)人權(quán)利觀念的意識體現(xiàn)在陪審制度中,這對市民社會中民主精神起到積極作用。我們市民社會的每一成員無一不追求尊重個(gè)人權(quán)利的獨(dú)立主體性,無一不追求自由民主的政治法治。因此,我們應(yīng)當(dāng)為陪審制運(yùn)作留出一條綠色通道,唯有這樣我們才能夠滿足公民的自由民利,同時(shí)也能捍衛(wèi)我國民主法治,司法機(jī)構(gòu)民主崇高精神。然而公開審判的原則不但符合公民陪審制度,而且對刑事訴訟的操作程序起到了指導(dǎo)作用。我們應(yīng)該在公平公開的原則進(jìn)行司法法治實(shí)踐活動,這樣我們就能夠保證市民社會的民利,有促進(jìn)我國司法的逐步完善發(fā)展[3]。
(二)我國市民社會以及刑事的訴訟法間之自由精神
在市民社會的個(gè)人或團(tuán)體中,自主和平等精神是市民社會的追求,在市民社會中各個(gè)成員都具有自己的特性,更渴望在社會中獲得平等自由的權(quán)力。過去的傳統(tǒng)社會中,人民的集體精神非常強(qiáng)烈,成員的思維發(fā)展往往受到抑制,不能夠在社會中發(fā)表自己獨(dú)到的見解,不能獲得發(fā)展的空間。然而現(xiàn)代化的市民社會中,人民的集體思維意識從性質(zhì)和內(nèi)容上均發(fā)生了變化,已經(jīng)由傳統(tǒng)社會的固定不變的,神圣不可侵的意識,慢慢演變具有理性的和科學(xué)的意識,不僅變成崇敬的集體而且又尊崇成員的精神品質(zhì),這樣在市民社會中就達(dá)到了共同的價(jià)值取向[4]。在我國的市民社會中,每個(gè)社會個(gè)體都具有很大的不同個(gè)性,我們不能按照傳統(tǒng)的方式劃分人格的模式,而應(yīng)該要依據(jù)多姿多彩的特點(diǎn)獨(dú)自個(gè)性的模式來進(jìn)行當(dāng)代市民社會的成員劃分。我們唯有在按照社會根本的價(jià)值取向來尊重人類的平等自由,充分發(fā)揮市民社會中群體的個(gè)體自由發(fā)展。綜上所訴,自由平等的權(quán)利不單單是我們?nèi)祟惐灸艿男枰?,同時(shí)也是我們的市民社會應(yīng)該最求的理性目的。自由精神應(yīng)該要時(shí)刻深化到市民社會成員的價(jià)值取向上。
五、總結(jié)
我國的市民社會以及刑事的訴訟法間應(yīng)該互相協(xié)調(diào)好,互相促進(jìn),共同穩(wěn)步的發(fā)展。通過上文的探析,我們也清楚了解當(dāng)代市民社會與刑法間應(yīng)該具有理性科學(xué)的,公正高效的,民主自由的精神。兩者的精神相互滲進(jìn),為我國司法穩(wěn)步前進(jìn)做貢獻(xiàn),同時(shí)也推進(jìn)市民社會的蓬勃發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
證據(jù)制度是刑事訴訟法的核心內(nèi)容,是公訴工作的關(guān)鍵,隨著我國構(gòu)建社會主義和諧社會步伐的推進(jìn),刑事訴訟法發(fā)生了巨大的變化,現(xiàn)已形成新的刑事訴訟法體系,證據(jù)制度進(jìn)行了改革,本文以此為切入點(diǎn)進(jìn)行探討,并提出優(yōu)化構(gòu)建完備的刑事證據(jù)制度體系,提高我國的司法水平,推進(jìn)中國特色社會主義法制社會的建設(shè)。
一、證據(jù)的概念界定
一直以來,國外普遍適用的概念表達(dá)是:證據(jù),是指能夠證明犯罪行為主體發(fā)生犯罪行為的一切根據(jù)。傳統(tǒng)的證據(jù)主要包括言詞證據(jù)、實(shí)物證據(jù)以及電子證據(jù)。但是,隨著信息技術(shù)的崛起與不斷發(fā)展革新,電子證據(jù)這一概念逐漸被應(yīng)用于法律專業(yè)術(shù)語中。隨著證據(jù)外延的不斷發(fā)展,我國新刑事訴訟法對證據(jù)制度進(jìn)行了改革。
二、新刑事訴訟法對證據(jù)制度的改革
(一)對電子證據(jù)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的確定
現(xiàn)今,新刑事訴訟法為了將訴訟中遇到的電子證據(jù)的難題解決,更多地從正面規(guī)定電子證據(jù)的地位與采用標(biāo)準(zhǔn)。但是,沒有超出電子證據(jù)相關(guān)的意義、認(rèn)定和收集以及定位的范圍。
(二)確立了排除非法證據(jù)的規(guī)制
新《刑事訴訟法》第五十四條規(guī)定了應(yīng)絕對排除非法言詞證據(jù),相對排除非法實(shí)物證據(jù)和書證。在偵查、審查起訴、審判時(shí)發(fā)現(xiàn)證據(jù)是應(yīng)當(dāng)排除的,不能將其作為起訴決定、起訴意見以及判決的根據(jù)。該項(xiàng)規(guī)定,承認(rèn)了檢察機(jī)關(guān)及公安機(jī)關(guān)的非法證據(jù)排除行為的主體地位,并從實(shí)質(zhì)上規(guī)范了取證方式,形式上限制了法庭對證據(jù)的運(yùn)用。
(三)確立了禁止強(qiáng)迫自證其罪的原則
自證其罪是指犯罪行為主體在真實(shí)意愿的前提下,自行主動地做出不利于自己的有罪供述。強(qiáng)迫自證其罪是指在控方強(qiáng)迫、欺騙、威脅之下被告行為主體非處于真實(shí)意愿,作出自己有罪的供述。新刑事訴訟法對該行為作出了明確的規(guī)定,其在第五十條規(guī)定:“審判人員、檢察人員、偵查人員必須依照法定程序,收集能夠證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù),不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。必須保證一切與案件有關(guān)或者了解案情的公民,有客觀地充分地提供證據(jù)的條件,除特殊情況外,可以吸收他們協(xié)助調(diào)查。”該規(guī)定確立了禁止強(qiáng)迫自證其罪的基本原則。
(四)在一定程度上明確了無罪推定原則
在法院沒有作出有罪的生效判決之前,任何行為主體都應(yīng)該被推定為無罪之行為主體;在控方的指控沒有得到證明之前,被告行為主體也應(yīng)該被認(rèn)定是無罪的。在該體系下,被告行為主體享有一定的辯護(hù)權(quán)但是沒有提出自己無罪的證據(jù)的義務(wù);起訴的一方有提出證據(jù)的義務(wù),以此來證實(shí)本方對被告行為主體的指控。
新《刑事訴訟法》第四十九條對公訴案件的有罪舉證責(zé)任進(jìn)行了明確的規(guī)定,規(guī)定該責(zé)任由人民監(jiān)察院承擔(dān)。明確地將證明責(zé)任由控方承擔(dān),而并非由被告行為主體以及犯罪嫌疑行為主體自己來承擔(dān)用來證明無罪的責(zé)任;與此同時(shí),對控方承擔(dān)的證明責(zé)任進(jìn)行了具體化的規(guī)定,對充分確實(shí)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體的明確,也就是要綜合全體案件的證據(jù),進(jìn)行所認(rèn)定事實(shí)的排除。除此之外,新刑事訴法還進(jìn)一步對犯罪嫌疑人、辯護(hù)律師的會見權(quán)、被告行為主體的辯護(hù)權(quán)以及調(diào)查取證權(quán)進(jìn)行了鞏固和擴(kuò)大。關(guān)于律師的閱卷權(quán)。其中,新刑事訴訟法規(guī)定了“辯護(hù)律師自人民檢察院對案件審查起訴之日起,可以查閱、摘抄、復(fù)制本案的案卷材料?!边@些規(guī)定從很大程度上確立了無罪推定的基本原則。
(五)更加充分地體現(xiàn)了直接和言詞原則
直接和言詞原則要求刑事案件的裁決者應(yīng)該在證人進(jìn)行陳述時(shí)親臨現(xiàn)場,親自聽取控辯雙方的口頭辯論,以此為根據(jù)判斷證據(jù)與案件的事實(shí)。新《刑事訴訟法》第一百八十七條和一百八十八條對證人必須出庭的情況及其保障措施做出了明確的規(guī)定。按照此項(xiàng)規(guī)定,在具備三種條件證人在具備公訴人、當(dāng)事人或者辯護(hù)人、訴訟人對證人證言有異議、該證人證言對案件定罪量刑有重大影響以及人民法院認(rèn)為證人有必要出庭作證的這三個(gè)條件時(shí)必須出庭作證。除了被告行為主體是證人的父母、子女及配偶的,人民法院可以強(qiáng)制沒有正當(dāng)理由不出庭作證的證人出庭。與此同時(shí),新刑事訴法還規(guī)定了鑒定人、強(qiáng)制證人、偵查人員必須出庭作證的情況,如人民警察在執(zhí)行職務(wù)的過程中,親自目擊了犯罪情況的必須出庭作證,并且指出沒有正當(dāng)理由證人拒絕出庭或者出庭后拒絕作證的情節(jié)嚴(yán)重者處以十日以下拘留。同時(shí),還明確規(guī)定了對證人出庭的保障措施,從而給證人提供了一定的保障,增加了證人在實(shí)踐過程中出庭的可行性和可能性。
三、推進(jìn)我國刑事訴訟法對證據(jù)制度改革的對策
(一)完善立法,建立系統(tǒng)的刑事證據(jù)法律體系
從制度的法律基礎(chǔ)上看,刑事制度在一定程度上需要刑事司法的保證,更需要立法的支持。因此,應(yīng)完善《刑法》立法,積極提供刑事證據(jù)的法律依據(jù),對其進(jìn)行精準(zhǔn)定位,將被害人和加害人的自主意愿加入到刑事處理的辦法中,明確公安、法院以及檢察院等司法機(jī)關(guān)在刑事證據(jù)的地位和作用,促進(jìn)刑事案件的有效解決。從刑事證據(jù)的實(shí)現(xiàn)路徑上看,刑事證據(jù)的處理方式、適用性以及監(jiān)督與審查都需要以刑事訴訟的形式來實(shí)現(xiàn),它是刑事訴訟程序的有機(jī)組成部分,因此將刑事證據(jù)注入到刑事訴訟的理念和機(jī)制中,貫穿訴訟的整個(gè)重要階段中是十分必要的。因此,應(yīng)加快刑事證據(jù)制度的立法建設(shè),使其更具操作性,在法制建設(shè)中最大限度地發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)拓展刑事證據(jù)的適用性
在刑事案件中應(yīng)適當(dāng)?shù)耐卣剐淌伦C據(jù)的適用范圍,不能僅僅將他局限在較為輕的刑事案件中,應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人的自愿意志適用在不同程度的刑事糾紛中。如果只以案件發(fā)生的結(jié)構(gòu)的輕重來判定,而不將加害人的真心悔改考慮在內(nèi),不重視被害人的主觀意愿是有失公正和人格尊重的,因此,應(yīng)將證據(jù)制度加入到刑事犯罪中,使當(dāng)事人的利益得到全面的實(shí)現(xiàn),有助于司法的公平和民眾對司法的尊重與信任。將“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑法理念深入到司法建設(shè)中,拓寬刑事案件的適用空間和存在價(jià)值,真正發(fā)揮刑事證據(jù)制度的積極作用,但是切記要嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的、有的放矢制定相關(guān)證據(jù)的適用范圍及對象。
(三)規(guī)范刑事證據(jù)制度內(nèi)容,細(xì)化適用程序
應(yīng)加強(qiáng)我國刑事證據(jù)制度內(nèi)容規(guī)范,在程序上進(jìn)行細(xì)化,首先在證據(jù)過程中司法機(jī)關(guān)要在各方意見的綜合下進(jìn)行《刑訴法》的修改以及完善。在整個(gè)司法過程中要堅(jiān)持證據(jù)當(dāng)事人的自愿、合法性調(diào)解以及公平正義等原則最大限度的實(shí)現(xiàn)全面的利益最大化。刑事證據(jù)制度的構(gòu)建對于我國的司法發(fā)展革新,社會主義和諧社會的建立有著重大的建設(shè)性意義,它是刑事司法處理觀念的重大轉(zhuǎn)變,它是司法在長期的實(shí)踐中取得的歷史性進(jìn)步,我們要深入認(rèn)識形式證據(jù)制度的深刻內(nèi)涵,積極建立健全刑事證據(jù)制度,推進(jìn)我國中國特色社會主義法制建設(shè)的順利開展。
(四) 完善刑事訴訟法中的電子證據(jù)制度
在立法的過程中,我國需要在未來的相關(guān)證據(jù)法典中提出一個(gè)專門針對于電子證據(jù)法律專欄,進(jìn)行電子政務(wù)立法上的高度統(tǒng)一。并且在電子證據(jù)法律的內(nèi)容上,對以下幾方面作出體現(xiàn):
第一方面,對于相關(guān)條款作出定性標(biāo)準(zhǔn),用來對電子證據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)定,規(guī)定的內(nèi)容包括,電子證據(jù)的統(tǒng)一概念以及相關(guān)規(guī)則。
第二方面,對于相關(guān)電子證據(jù)條款進(jìn)行規(guī)定,主要內(nèi)容包括電子證物的收集過程和電子證物的鑒別等內(nèi)容。
第三方面,制定電子證據(jù)的證明能力相關(guān)的條款或者是證據(jù)信息可采性的相關(guān)條款,對于電子證據(jù)的可采性標(biāo)準(zhǔn)作出定性的約束。
第四方面,制定電子證據(jù)證明力的相關(guān)條款,對電子證據(jù)的有效性作出明確的級別分類。
(五)從立法上加大對作偽證行為的懲處
在我國職權(quán)主義訴訟結(jié)構(gòu)下,以審判權(quán)為重心,雖然鑒定制度的修改起到了限制法官強(qiáng)大職權(quán)的作用,但職權(quán)主義訴訟傳統(tǒng)的改變不是一蹴而就的。雖然新修訂的民訴法中,當(dāng)事人擁有了主動開啟鑒定程序的權(quán)利,并得對鑒定意見進(jìn)行質(zhì)證,但這只是賦予了當(dāng)事人從程序上、形式上保障鑒定的公平公正,對專門知識一無所知的當(dāng)事人縱使享有提出疑問的質(zhì)詢權(quán),但真正要發(fā)現(xiàn)其中的瑕疵幾乎是不可能的 。所以,要想保障當(dāng)事人的主體地位,需要專家輔助人制度予以配合。
2013年1月1日開始實(shí)行的《民事訴訟法》,于鑒定后面增加了專家輔助人,該制度一定程度上是對鑒定制度的補(bǔ)充和完善,是保障鑒定意見客觀真實(shí)的手段,因此專家輔助人制度在我國現(xiàn)行的法治環(huán)境下是有存在的必要性。但筆者認(rèn)為法律對于該制度規(guī)定的過于原則,存在下面幾個(gè)疑問:一是誰有資格成為專家輔助人;二是輔助人的權(quán)限如何;三是專家輔助人意見的性質(zhì)定位如何等。我國可以借鑒日本以及我國臺灣地區(qū)民訴法中規(guī)定的輔佐人制度,分析兩者的差異,對其合理的成分予以吸收,以解決專家輔助人制度存在的問題,實(shí)現(xiàn)其與鑒定制度的完美結(jié)合。
一、 專家輔助人的資格問題
我國《民事訴訟法》中,專家輔助人必須是有專門知識的人。日本《民事訴訟法》并沒有強(qiáng)調(diào)必須是具有專業(yè)知識的人,只是強(qiáng)調(diào)了輔佐人對當(dāng)事人有輔助作用即可。但有日本學(xué)者認(rèn)為,所以認(rèn)為輔佐人應(yīng)該是具有某一領(lǐng)域?qū)iT知識的人。 根據(jù)我國臺灣地區(qū)“民事訴訟法”第七十六條,輔佐人到場必須經(jīng)法院許可,只要是有意思能力,無論何人都可以成為輔佐人。
日本的民訴法中雖然沒有規(guī)定輔佐人是具有專門知識的人,但在實(shí)踐中大多是特殊領(lǐng)域的專家、技術(shù)人員。我國法律則明確規(guī)定了作為專家輔助人須具有專門知識,并且放置于在鑒定制度之后,這體現(xiàn)了立法者希望當(dāng)事人能夠借助專業(yè)人員的協(xié)助實(shí)現(xiàn)對鑒定人鑒定意見的充分質(zhì)證的立法意圖。該處的輔助人也只有是專業(yè)人士才有能力對專業(yè)性、技術(shù)性的鑒定意見提出異議或意見,才能夠協(xié)助當(dāng)事人更清楚地了解案件事實(shí)。如果允許一般的任何人都可以成為輔助人的話,如果是不具有任何的專門知識的人,即使是委托其成為輔助人,對鑒定人的鑒定意見也無法提出任何具有實(shí)際意義的意見,對當(dāng)事人也不可能提供任何實(shí)質(zhì)性的幫助。如果當(dāng)事人委托的輔助人不是針對鑒定人的鑒定意見進(jìn)行質(zhì)詢,而是簡單地幫助自己進(jìn)行訴訟活動中的其他事項(xiàng),那么現(xiàn)行民訴法中的訴訟人制度就完全可以實(shí)現(xiàn)這一功能,就沒有必要再予以重復(fù)地規(guī)定輔助人制度了,從這個(gè)角度分析,當(dāng)事人的輔助人應(yīng)當(dāng)是具有專門知識的人。至于該專家輔助人是不是可以由具備鑒定資格的鑒定人擔(dān)任,法律并未予以詳定。既然該專家輔助人必須擁有專門知識,當(dāng)然可以由具備鑒定資格的鑒定人擔(dān)任,但不可能是本案的鑒定人,具備鑒定資格的鑒定人可以受托出庭,就案件的專業(yè)性問題協(xié)助當(dāng)事人進(jìn)行質(zhì)證,該專家輔助人此時(shí)不具有鑒定人身份,其對鑒定意見提出的意見也不具有鑒定意見的性質(zhì),其對當(dāng)事人的輔助也不是鑒定,所以,具備鑒定資格的鑒定人接受當(dāng)事人的委托對其進(jìn)行輔助并沒有違背“鑒定人由鑒定機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理,鑒定人私下不能接受鑒定”的法律規(guī)定。
我國臺灣地區(qū)是將輔佐人是與人制度規(guī)定在同一章,即使是具有律師身份的人也存在不具備某種專業(yè)知識的情況,需要專家予以協(xié)助,即輔佐人的輔佐, 因此,在臺灣民事訴訟過程中輔佐人應(yīng)當(dāng)在大多數(shù)情況下也是由具有專門知識的人擔(dān)任。
二、專家輔助人的地位和性質(zhì)問題
我國專家輔助人的權(quán)限是針對鑒定鑒定意見進(jìn)行質(zhì)詢。而我國臺灣地區(qū)民訴法中輔佐人的權(quán)限不限于此,輔佐人是輔佐當(dāng)事人行使權(quán)利的人,凡是當(dāng)事人或訴訟人在期日內(nèi)可以為的訴訟行為,輔佐人都可以進(jìn)行。日本《民事訴訟法》第六十條第三款規(guī)定,如果當(dāng)事人或訴訟人沒有立即撤銷或更正輔佐人的陳述,則視為其自己所作的陳述, 從中可以看出,在期日中,當(dāng)事人或訴訟人的所有陳述同樣都可以由輔佐人代為做出,只要未被撤銷或更正,就被視為當(dāng)事人本人作出的陳述。我國能否借鑒日本、我國臺灣地區(qū)相關(guān)規(guī)定擴(kuò)大專家輔助人的權(quán)限呢?筆者不贊同,不同的制度具有不同的法治背景,我們不能盲目地引進(jìn)外國的體制,需要結(jié)合我國司法實(shí)踐的具體情況進(jìn)行法治建設(shè)。我國專家輔助人制度的設(shè)立是專門針對鑒定制度的配套制度,其目的是為了最大程度地實(shí)現(xiàn)鑒定意見的客觀真實(shí),促進(jìn)鑒定程序的完善。而日本和我國臺灣地區(qū)的輔佐人制度的設(shè)置則應(yīng)該是訴訟人制度的配套制度,是為了完善人制度。如果擴(kuò)大專家輔助人的權(quán)限賦予其可以代為當(dāng)事人或訴訟人所為的任何行為,那么專家輔助人就異化成了訴訟人,就會出現(xiàn)與訴訟人的交叉重疊,這樣會導(dǎo)致法律體系內(nèi)部的混亂。
在日本關(guān)于輔佐人的性質(zhì)學(xué)說上也存在著分歧,一種觀點(diǎn)認(rèn)為輔佐人是人的一種,另一種觀點(diǎn)將輔佐人的陳述視為當(dāng)事人本人的陳述。但通說認(rèn)為輔佐人是訴訟人的一種,不是簡單的當(dāng)事人的陳述,而且其發(fā)言效果歸屬于本人。從輔佐人作為訴訟人的角度看,當(dāng)然可以代為當(dāng)事人的一切訴訟行為。 在日本及我國臺灣地區(qū)通說認(rèn)為輔佐人是訴訟人的一種,那么輔佐人偕同當(dāng)事人或訴訟人于期日出庭可以代為當(dāng)事人的一切訴訟行為,包括承認(rèn)、放棄訴訟請求,但在輔佐人時(shí),不得超越人的權(quán)限實(shí)施其無權(quán)實(shí)施的訴訟行為,而輔佐人于期日在法庭上所為之行為,凡沒有被立即予以撤銷或變更,即視為當(dāng)事人、訴訟人自己實(shí)施的訴訟行為,這種行為的效力是法律上的擬制,其效力與訴訟人實(shí)施的訴訟行為的效力后果及于當(dāng)事人本人是不同的。
根據(jù)我國《民事訴訟法》第七十九條的簡單規(guī)定,沒有具體明確專家輔助人的性質(zhì)以及其行為效力如何,綜合民事訴訟法的整個(gè)結(jié)構(gòu)體系可以明白,首先,專家輔助人不可能像日本、臺灣地區(qū)的民訴法中規(guī)定的輔佐人為訴訟人的一種,我國的專家輔助人不應(yīng)該是訴訟人,訴訟人是基于當(dāng)事人的意思自治產(chǎn)生的,無需經(jīng)過法院的特別許可,而且訴訟人的委任一般是為當(dāng)事人(當(dāng)然不包括訴訟人)提供法律方面的幫助,訴訟人通常情況下是由律師擔(dān)任的。專家輔助人的產(chǎn)生雖然也是以當(dāng)事人的意思自治為前提,但必須經(jīng)過法院的許可后才能出庭。一般情況下,訴訟人在當(dāng)事人不在場的情況下可以單獨(dú)出庭實(shí)施訴訟行為,而專家輔助人則在當(dāng)事人不到庭時(shí)就不能參與訴訟活動,專家輔助人也只有在當(dāng)事人在場時(shí)才能對當(dāng)事人起到輔助的作用。從立法的目的和意圖角度分析,我國設(shè)立專家輔助人制度并不是為了從法律知識領(lǐng)域?yàn)楫?dāng)事人提供幫助,而是在涉及到案件中的專業(yè)性問題方面為當(dāng)事人予以協(xié)助。
專家輔助人在法庭上對鑒定意見提出的意見在證據(jù)法中應(yīng)如何定位是一個(gè)值得探討的問題。第一,專家輔助人對于專業(yè)問題的意見不同于鑒定人出具的鑒定意見,其不是法定的證據(jù)種類,只是可以幫助當(dāng)事人對專業(yè)性很強(qiáng)的鑒定意見進(jìn)行質(zhì)證,發(fā)現(xiàn)其中存在的錯(cuò)誤以動搖法官對鑒定意見的信賴,以免法官將錯(cuò)誤的鑒定意見作為裁判的基礎(chǔ)予以采納。第二,該專家輔助人的意見也不同于證人證言,證人證言是證人就過去其所經(jīng)歷的案件事實(shí)向法官所作的陳述,只能是有關(guān)案件事實(shí)的陳述而不能摻雜任何個(gè)人的觀點(diǎn)和看法。專家輔助人對于專業(yè)問題提出的建議是針對案件發(fā)生后其中涉及到的專業(yè)性問題作出的建議,是利用自己的專業(yè)知識就某一問題闡述自己的意見,當(dāng)然帶有該輔助人的主觀性認(rèn)識。證人因其本身與案件之間存在著特定的邏輯關(guān)系而具有不可替代性,而專家輔助人關(guān)鍵在于是否具有專門知識,是與鑒定人一樣具有可替代性。綜上分析,專家輔助人對鑒定意見提出的意見是作為言詞性證據(jù)存在的,可以作為當(dāng)事人陳述的一部分進(jìn)行定位,既然專家輔助人的陳述視為當(dāng)事人本人的陳述,那么該專家輔助人就是當(dāng)事人能力的延伸,其提出的意見應(yīng)當(dāng)是作為主張的當(dāng)事人陳述的延伸,即該輔助人提出的意見作為當(dāng)事人“意”的表示, 需要該輔助人通過邏輯推理、證明該意見的真實(shí)性、可靠性,而不是作為證據(jù)方法的當(dāng)事人陳述的“知”的表示能夠直接用于證明案件事實(shí)。
三、專家輔助人的權(quán)限問題
我國《民事訴訟法》第七十九條對專家輔助人制度進(jìn)行了規(guī)定,而沒有規(guī)定其應(yīng)在訴訟中負(fù)擔(dān)的義務(wù)。根據(jù)日本、我國臺灣地區(qū)民訴法關(guān)于輔佐人規(guī)定,專家輔助人應(yīng)負(fù)有以下義務(wù):一是專家輔助人應(yīng)于期日在當(dāng)事人偕同下出庭;二是專家輔助人對于專業(yè)問題的意見應(yīng)以口頭的方式向法官進(jìn)行陳述;三是專家輔助人應(yīng)針對鑒定意見或案件的專業(yè)問題運(yùn)用自身的專業(yè)知識發(fā)現(xiàn)其中的缺陷、錯(cuò)誤或提出自己的意見;四是專家輔助人應(yīng)當(dāng)尊重訴訟期日的規(guī)定,于法定期日履行義務(wù)。
放眼全球的法律實(shí)踐,不難看出司法改革乃是各國法制變革運(yùn)動中的核心內(nèi)容,司法改革成為21世紀(jì)各國法制建設(shè)的普遍性話語,也是表現(xiàn)于上層建筑層面的重中之重。司法改革之所以在世紀(jì)之交成為包括發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家在內(nèi)的普適性課題,其緣由是錯(cuò)綜復(fù)雜的,各國所表現(xiàn)出來的改革勢頭和方向以及由此所出現(xiàn)的難易程度也是不盡一致的。但在此過程中,有一點(diǎn)是各國所相同的或者是不謀而合的,這就是它們都在不同程度上摒棄了本國中心主義的思想,甚至不惜與傳統(tǒng)的法律思維發(fā)生根本性的分道揚(yáng)鑣,而謙和地審視表現(xiàn)于異域中的法制建設(shè)經(jīng)驗(yàn),以法律移植或法制借鑒為思維的中介,力圖全面地了解他國法制特質(zhì)和優(yōu)勢,并由此縷析其可汲取之處,為本國的立法和司法所用,從而較大幅度地改善本國的法治環(huán)境和司法實(shí)踐,提升本國法治的現(xiàn)代化水準(zhǔn),強(qiáng)化其適用價(jià)值和前瞻意義。在此過程中,一個(gè)很難避開的法制改革內(nèi)容,便是對本國民事訴訟法進(jìn)行與時(shí)俱進(jìn)的修訂和完善;民事訴訟法的修改和完善成為各國司法改革戰(zhàn)役中的主戰(zhàn)場之一,其司法改革的效果如何,主要在包括民事訴訟法在內(nèi)的訴訟法制中映現(xiàn)出來,民事訴訟法成為各國司法改革是否獲得預(yù)期效果的晴雨表。
撇開清末變法時(shí)期產(chǎn)生而未及生效的民事訴訟法以及民國時(shí)期的短暫的民事訴訟法不論,我國法典意義上的民事訴訟法是在改革開放后的1982年問世的,在此之前,我國并沒有真正意義上的民事訴訟法,法院審判所依循的程序乃是司法解釋性質(zhì)的規(guī)則匯編,且“”中司法機(jī)關(guān)不復(fù)存在。1982年出臺的民事訴訟法深受前蘇聯(lián)立法的影響,其只能存活于高度集權(quán)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下;隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷發(fā)育成熟和定型,該部以“試行法”名義出現(xiàn)的民事訴訟法便不得不改弦更張,以當(dāng)事人訴訟權(quán)利的提升和充實(shí)為主旨而進(jìn)行了修訂。1991年修訂后的現(xiàn)行民事訴訟法于是出臺,盡管該法在弱化法官職權(quán)、提升當(dāng)事人訴權(quán)方面做出了諸多努力,并增加了若干適應(yīng)糾紛解決所需求的程序制度,但總體上說,該法的修訂是有局限性的,未能觸動固有的立法構(gòu)架,強(qiáng)勢職權(quán)主義的訴訟體制未能從根本上改觀。然而市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是不依人們的意志為轉(zhuǎn)移的,當(dāng)然也不依民事訴訟法的滯后性為轉(zhuǎn)移,民事司法的實(shí)踐邏輯自然為自身的合理運(yùn)行開辟道路,從始,最高法院以司法解釋的形式頻頻推出新舉措、新程序和新制度,掀起了民事審判方式改革的層層浪潮。立法依然故我,民事訴訟法的文本沒有改變,但是作為民事訴訟法作用對象的實(shí)踐性程序,卻與文本上所設(shè)定的程序產(chǎn)生了距離,這種距離越來越大,以致人們驚呼,民事訴訟法被抽空了。民事訴訟法確實(shí)成了具文,它所依然有生命力的部分,乃是不具倫理色彩的技術(shù)性規(guī)范,如期日的計(jì)算、送達(dá)的方式等等。
然而,在現(xiàn)代法治的理念普照下,“無法司法”的狀態(tài)究非長遠(yuǎn)之計(jì),“二元司法”在實(shí)踐中遭遇到的沖突也并非鮮見,司法的公信力和權(quán)威性由此受到極大影響,民事訴訟法的再次修改已經(jīng)到了非盡快進(jìn)行不可的地步了。我國民事訴訟法的修改已成為一項(xiàng)緊迫的立法任務(wù),然而這僅僅是問題的一方面。問題的另一方面乃是,此次修改民事訴訟法絕非一件輕而易舉之事,而是一項(xiàng)極其艱難的系統(tǒng)的法制建設(shè)工程。其緣故在于,此次民事訴訟法的修改面臨著諸多新型的挑戰(zhàn),如全球化的挑戰(zhàn)、社會化的挑戰(zhàn)、民主化的挑戰(zhàn)、科技化的挑戰(zhàn)等等;需要解決好諸多矛盾關(guān)系,如民事訴訟法的法律移植和本土化的關(guān)系問題、適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需要和維護(hù)我國政治體制的關(guān)系問題、民事訴訟法的自身完善和系統(tǒng)化的糾紛解決機(jī)制構(gòu)建的關(guān)系問題、不平衡的區(qū)域發(fā)展水平與統(tǒng)一司法之間的關(guān)系、地方保護(hù)利益的排除與司法的地方化需求之間的關(guān)系等等問題,都是需從全局平衡、妥善處理的難題。
這些問題不處理妥當(dāng),欲修改制定出一部具有中國特色的現(xiàn)代化的民事訴訟法是難乎其難的。在這其中,用以指導(dǎo)民事訴訟法修改的理念最為關(guān)鍵。民事訴訟法的理念是民事訴訟法內(nèi)容的最高抽象,民事訴訟法修改若小而言之,則固有的理念未必發(fā)生變化;然而若大而言之,局部的修改累積到一定程度,則必致理念的整體變遷。我們可以說,較之1982年試行民事訴訟法而言, 1991年修改而成的民事訴訟法在理念上則基本一致,雖稍有變動(如增加當(dāng)事人的訴訟權(quán)利、限縮法官的職權(quán)領(lǐng)域),但根本的理念并未發(fā)生變化,尤其是作為塑構(gòu)民事訴訟新體制的理念體系,并未發(fā)生變動。正是在此意義上,方有學(xué)者認(rèn)為,我國現(xiàn)行民事訴訟法依然是傳統(tǒng)民事訴訟法的延伸或沿襲,而沒有根本性的突破。我們這次討論的民事訴訟法修改,主要的或者說是首要的變化,乃是集中在賴以指導(dǎo)民事訴訟法修改、貫徹于民事訴訟法全部領(lǐng)域的精神層面的變化,也就是民事訴訟法的理念的變化。民事訴訟法的嶄新理念的體系化出現(xiàn),確證了民事訴訟法修改的急迫性和必要性,同時(shí)也蘊(yùn)含了民事訴訟修改所可能展開過來的全部新型內(nèi)涵,民事訴訟法修改后所出現(xiàn)的全部新型內(nèi)容,均可以在邏輯上回溯至民事訴訟法的新理念預(yù)設(shè)。筆者認(rèn)為,指導(dǎo)我國民事訴訟修改的理念范疇主要有這樣幾個(gè):第一,程序的本位主義理念;第二,程序的主體自治理念;第三,程序的契約化理念;第四,程序的協(xié)同主義理念。
一、程序本位主義理念程序本位主義是一個(gè)新型概念,它是在法律本位論的討論中,并受它的啟發(fā),同時(shí)受西方程序正義論的影響,而逐步形成并廣為使用的。顧名思義,程序本位主義是一種偏重、強(qiáng)調(diào)程序獨(dú)立價(jià)值的程序哲學(xué)觀,認(rèn)為訴訟程序具有不依賴于實(shí)體法的獨(dú)立價(jià)值,如人格、尊嚴(yán)、公正、效益等等,而將真實(shí)、正確適用法律等價(jià)值視為外在價(jià)值、工具價(jià)值或附隨的價(jià)值。程序本位主義的含義集中表現(xiàn)在程序正義和實(shí)體正義的關(guān)系中。在此項(xiàng)關(guān)系范疇中,程序本位主義認(rèn)為,是程序正義決定著實(shí)體正義,而不是實(shí)體正義決定著程序正義。其原因乃在于,實(shí)體正義不具有可以明確把握的特質(zhì),具有概括性、模糊性和任意性,很難尋找到一個(gè)絕對正確的化解沖突的答案,因此所謂的實(shí)體正義乃是不可靠的正義觀,是一種似是而非的正義觀,為此而進(jìn)行的司法,必然陷于權(quán)力之爭的泥潭之中,同時(shí)必然導(dǎo)致程序的虛無主義現(xiàn)象,其結(jié)果,最終必然影響司法的權(quán)威性和公信力。與之有別,程序正義卻是可以把握的、剛性的、可理解的,因之也可以通過人們的理性運(yùn)用而加以妥當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)
和規(guī)制,因此程序正義是眼前的正義、是可靠的正義、是可以依賴的正義,是優(yōu)先于實(shí)體正義,并說明、解釋和決定實(shí)體正義的正義。我國現(xiàn)行民事訴訟法過于偏重實(shí)體正義的追求,而輕忽程序正義的構(gòu)筑,由此導(dǎo)致了實(shí)體本位主義的泛濫,并同時(shí)導(dǎo)致了程序虛無主義的橫行。 其結(jié)果,監(jiān)督主體多頭出現(xiàn),司法的獨(dú)立性難以捍衛(wèi),司法體制向橫向發(fā)展,而缺乏向縱深發(fā)展的動力機(jī)制和保障機(jī)制,司法的地方化、司法的庸俗化、司法監(jiān)督主體的寬泛化便成為一個(gè)必然的現(xiàn)象。于是產(chǎn)生了極其矛盾的悖論:市場經(jīng)濟(jì)越發(fā)展,司法的權(quán)威性越低。這個(gè)悖論深刻地提出了一個(gè)重大課題:我們必須要以程序本位主義為切入口,強(qiáng)化糾紛解決過程的自身正義性,并以此為契機(jī)和內(nèi)在指針,指導(dǎo)和進(jìn)行我們的司法改革。可以說,程序本位主義的理念既是指導(dǎo)民事訴訟法修改的哲學(xué)指針,也是指導(dǎo)我國宏觀司法改革的哲學(xué)指南,我國宏觀的司法改革,一定要依循程序本位主義的內(nèi)在訴求和發(fā)展規(guī)律,以司法的過程正義性和正當(dāng)性為核心和中軸,演繹出具體的改革內(nèi)容和舉措。
民事訴訟法修改中高高樹起程序本位主義的旗幟,具有極為重要的立法指導(dǎo)價(jià)值,該指導(dǎo)價(jià)值表現(xiàn)在程序本位主義的內(nèi)涵構(gòu)成之中:其一,程序本位主義首先要求承認(rèn)訴訟程序自身的獨(dú)立價(jià)值。所謂訴訟程序的獨(dú)立價(jià)值,是指訴訟程序賴以體現(xiàn)人權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和固有價(jià)值,這種價(jià)值不以實(shí)體法的內(nèi)容或精神為轉(zhuǎn)移。無論實(shí)體法的表現(xiàn)形式和內(nèi)容構(gòu)架如何,這些獨(dú)立的價(jià)值都是要體現(xiàn)出來的。比如說,當(dāng)事人的人格尊嚴(yán)要受到肯認(rèn)和尊重,當(dāng)事人的訴訟自由權(quán)要受到認(rèn)可,當(dāng)事人的訴訟話語權(quán)要受到保障,當(dāng)事人的在場見證權(quán)要得到體現(xiàn),當(dāng)事人的申訴控告權(quán)以及程序救濟(jì)權(quán)要受到重視,當(dāng)事人的憲法性權(quán)利不因訴訟的實(shí)施而受到負(fù)面的實(shí)質(zhì)性影響,當(dāng)事人的隱私權(quán)受到充分保障,等等,這些價(jià)值都要得到充分的落實(shí)和體現(xiàn)。可見,程序本位主義是訴訟文明的體現(xiàn),是人類訴訟文化的進(jìn)步的表征。
其二,程序本位主義要求所設(shè)定的程序制度必須是科學(xué)的、正當(dāng)?shù)?、合理?因而是正義的程序。程序正義既然要決定和規(guī)制實(shí)體正義,則必然要有優(yōu)越于實(shí)體正義的內(nèi)在品格。在我國民事訴訟法的修改中,要充分考慮程序自身的正義性訴求。
其三,程序本位主義要求糾紛的解決者和程序的參與者,都要充分尊重程序法的明文規(guī)定性,包括審判行為在內(nèi)的任何訴訟活動,均要體現(xiàn)出嚴(yán)格的法定性。正義的程序必須得到正當(dāng)?shù)膶?shí)現(xiàn),惟其如此,事先所設(shè)定的正義的程序方能體現(xiàn)其應(yīng)有的價(jià)值,否則程序的正義性僅僅是停留在字面上的文本抽象,而不具有實(shí)定的意義。由此所派生,程序本位主義內(nèi)在地呼喚程序主持者和參與者的獨(dú)立性。
其四,程序本位主義要求極度重視程序所產(chǎn)生的結(jié)果。公正的程序在嚴(yán)格執(zhí)法的保障下必然產(chǎn)生公正的結(jié)果,這個(gè)結(jié)果的公正性是毋庸置疑的,是由程序的正義性和執(zhí)法的嚴(yán)格性所規(guī)定了的;任何人要懷疑這個(gè)結(jié)果的正當(dāng)性或正義性,就必須回溯性地質(zhì)疑程序的正當(dāng)性以及執(zhí)法的嚴(yán)格性。否則,由公正程序所產(chǎn)生的實(shí)體結(jié)果,就具有法律上的正當(dāng)性和合理性,就具有高度的權(quán)威性和不可動搖性,就必然要得到完全的實(shí)現(xiàn)。程序本位主義的這層含義,對反思我國的審判監(jiān)督程序以及執(zhí)行程序是非常具有啟發(fā)價(jià)值的。 二、程序主體的自治性理念首先需要指出的是,程序主體的自治性理念有別于通常所謂程序自治的概念。所謂程序自治說的是一種法律秩序的型構(gòu)和生成方式與途徑,是指通過包括訴訟程序在內(nèi)的法律程序來構(gòu)筑正當(dāng)?shù)姆芍刃?。可?程序自治是一個(gè)范圍較為寬泛的概念,與程序本位主義的概念處在同一個(gè)層面,它映現(xiàn)的是程序與實(shí)體的關(guān)系模式。我們這里所言的程序主體自治性理念或原則,則是一個(gè)含意更加特定的范疇,它是指在程序本位主義的實(shí)定化過程中,要充分重視程序主體的自治功能。程序主體在程序過程中要具有高度的自治地位,鮮明的主人翁角色,同時(shí)也要體現(xiàn)出充分的責(zé)任意識。
總體上說,程序主體的自治性理念要求程序法的塑造者牢牢恪守以當(dāng)事人為本的理念,當(dāng)事人是訴訟程序的基本主體、正當(dāng)主體和權(quán)利主體。在所構(gòu)建的訴訟程序中,當(dāng)事人占據(jù)程序的中心位置,其他一切主體,包括法官、訴訟人、訴訟監(jiān)督者等等在內(nèi),都必須圍繞著當(dāng)事人的主體角色和主體職能而配置、而活動。這要求摒棄傳統(tǒng)的職權(quán)主義的程序構(gòu)筑思維,而彰顯當(dāng)事人主義的程序構(gòu)建理念。我們應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人主義為程序基本原理和程序基本體系的最高概括,在程序的各個(gè)領(lǐng)域和角落,充分地體現(xiàn)出當(dāng)事人主義的基本要求和內(nèi)在規(guī)律。凡是與當(dāng)事人主義合拍的程序制度,我們都要保留和堅(jiān)持;凡是與當(dāng)事人主義相沖突或不相和諧的程序制度,我們都要持懷疑態(tài)度,并在實(shí)證的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)。當(dāng)事人主義應(yīng)當(dāng)成為我國民事訴訟法修改發(fā)展和完善的一根紅線,或者說是指南針、方向盤、導(dǎo)航系統(tǒng)。
當(dāng)事人主義的要旨就在于承認(rèn)當(dāng)事人對訴訟程序的自治地位,具體而言其含義主要包括:其一,在民事訴訟法的立法視角上,應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行程序規(guī)則的構(gòu)建。我國長期以來視民事訴訟法為法院處理和解決民事案件的操作規(guī)程,將“民事訴訟法”簡約為“審判法”。這是過度職權(quán)主義、國家干預(yù)主義、國家本位立法的體現(xiàn),這種立法視角對當(dāng)事人訴訟主體地位的確證和樹立是非常不利的,是一種落后的立法視角,應(yīng)予摒棄。相反,民事訴訟立法應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人作為訴訟舞臺上的主角加以規(guī)制,應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)出以當(dāng)事人為本位的立法精神和立法傾向性。
對法院行使審判權(quán)規(guī)則的設(shè)定,應(yīng)當(dāng)是派生的,它是為當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利服務(wù)的。
其二,在立法本位上,民事訴訟法應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人的訴訟權(quán)利為本位,而不是以當(dāng)事人的訴訟義務(wù)為本位。民事訴訟立法應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)和保障當(dāng)事人的程序性權(quán)利。法哲學(xué)上一度發(fā)生過的關(guān)于權(quán)利義務(wù)何者為本位的爭論,在稍晚的時(shí)點(diǎn)上于民事訴訟法學(xué)領(lǐng)域也發(fā)生了,只是相比較而言,并不那么劇烈而已。
稍經(jīng)爭論,人們便認(rèn)同,民事訴訟法應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人的訴訟權(quán)利為本位,而訴訟義務(wù)僅僅是配合和保障訴訟權(quán)利的恰當(dāng)行使加以設(shè)定的,因此它不是本原的,而是派生的;與訴訟權(quán)利的普遍性有別,民事訴訟法對當(dāng)事人訴訟義務(wù)的設(shè)置在數(shù)量上僅占少數(shù),尤其是對違法訴訟義務(wù)所施加的訴訟責(zé)任或訴訟制裁也始終被控制在一定的必要的限度內(nèi)。在立法方式上,訴訟權(quán)利是本原的,因而可以從基本原則上加以推定;民事訴訟法的基本原則就是當(dāng)事人訴訟權(quán)利的根本淵源,創(chuàng)設(shè)和推定當(dāng)事人的訴[!]訟權(quán)利,應(yīng)當(dāng)成為民事訴訟法基本原則的主要功能。與之有所不同,民事訴訟的義務(wù)或責(zé)任由于是派生的,而非本位的,因而必須在立法上有明確的規(guī)定性;立法沒有明定的,通常應(yīng)被解釋為此種訴訟義務(wù)或訴訟責(zé)任的不存在。
其三,當(dāng)事人對民事訴訟程序的進(jìn)行應(yīng)當(dāng)具有充分的參與權(quán)、控制權(quán)、主導(dǎo)權(quán)、選擇權(quán)和變更權(quán)。民事訴訟是當(dāng)事人之間私人紛爭的化解過程,其中“私”的色彩極為濃厚。當(dāng)事人可以自由地行使其充分享有的訴訟權(quán)利,根據(jù)訴訟中所出現(xiàn)的各種信息,選擇相應(yīng)的訴訟行為,并使之確定地產(chǎn)生預(yù)期中的訴訟效果。對當(dāng)事人訴訟行為的調(diào)控能力的強(qiáng)化以及對訴訟效果的預(yù)測能力的提升,應(yīng)當(dāng)成為修改民事訴訟法的一個(gè)重要指針。這就要我們始終明確,民事訴訟程序是當(dāng)事人自己的訴訟程序,或者原則上、主要地是屬于自己的訴訟程序,他們可以對訴訟程序的全部過程,以理性人的利益衡量,考慮訴訟中和訴訟外的方方面面的利益,進(jìn)行有效的、具有深度的參與和調(diào)控。為此,民事訴訟立法在技術(shù)上要大量增加彈性條款,使當(dāng)事人可以在條款的框架范圍內(nèi)塑構(gòu)、設(shè)定對己最為有利的訴訟程序和訴訟方式,從而產(chǎn)生訴訟活動正面效果的最大化。
其四,當(dāng)事人的程序自治性理念還包含有一層重要的含義,這就是當(dāng)事人自我負(fù)責(zé)的原則。權(quán)利義務(wù)是相對應(yīng)的,當(dāng)事人享有了充分的訴訟權(quán)利,由此使得當(dāng)事人在訴訟程序中的自由空間和可選擇余地都獲得了最大化的和最優(yōu)化的安排,當(dāng)事人真正成為了訴訟中的主人或主角,那么,作為其對應(yīng)的邏輯結(jié)果,當(dāng)事人對其行為的訴訟后果應(yīng)當(dāng)無條件地全部承擔(dān)和消受,即便
這種效果對其可能并非理想,甚或事倍功半,其訴訟付出遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其訴訟收入。這是非常重要的“自己責(zé)任”原則,這個(gè)原則是當(dāng)事人主義訴訟模式中的應(yīng)有之義,也是我們這里所推論出的當(dāng)事人程序自治理念中的必然含義。這一點(diǎn)其實(shí)也是我們通常所謂正當(dāng)?shù)脑V訟程序具有釋放當(dāng)事人抱怨、吸收當(dāng)事人不滿的機(jī)能表征。 三、程序的契約化理念訴訟契約化理念是一個(gè)新興的理念。這個(gè)理念在傳統(tǒng)民事訴訟法中幾乎沒有任何生存的空間,比如說在我國最早一部民事訴訟法(82年《民訴法》)中,就找不到任何一個(gè)可以用訴訟契約理論來解釋和說明的條款,訴訟法的公法特性得到了無以復(fù)加的強(qiáng)調(diào),訴訟中的強(qiáng)制性條款遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過任意性條款,即便是任意性條款,也無例外均是指向作為審判者的法院或法官而被適用的。民事訴訟法是如此,刑事訴訟法更加如此。刑事訴訟法將程序法的公法性質(zhì)推到了極致,刑事訴訟程序被認(rèn)為是明確無誤的工具。
然而隨著經(jīng)濟(jì)條件的發(fā)展變化,訴訟契約化的概念開始在理論上出現(xiàn),并在修改后的1991年現(xiàn)行《民事訴訟法》中率先獲得體現(xiàn)和確證,此即關(guān)于管轄權(quán)的協(xié)議或者說是協(xié)議管轄。協(xié)議管轄的出現(xiàn),無疑表征著訴訟契約理論開始在民事訴訟立法中的運(yùn)用,訴訟契約理論開始了實(shí)定化的步伐。理論研究表明,訴訟契約論蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿?以至于以其理念的前瞻性而成為此次民事訴訟法修改的導(dǎo)向原則之一,此次民事訴訟法修改后將以大量的條款和篇幅體現(xiàn)和負(fù)載訴訟契約論的制度性成果。
民事訴訟程序之所以能夠契約化,乃是因?yàn)?其一,這是訴訟程序“公法私法化”的實(shí)際結(jié)果之一。“公法私法化”和“私法公法化”業(yè)已成為現(xiàn)代社會法制發(fā)展的兩個(gè)交錯(cuò)性命題,也是現(xiàn)代法治國家進(jìn)行法制建設(shè)必須經(jīng)常注意的重要時(shí)代特征。其中公法私法化命題對于我國民事訴訟程序法治的完善無疑具有極為重要的指導(dǎo)意義。民事訴訟法處在公法領(lǐng)域,國家權(quán)力在其中發(fā)揮著無可替代的作用;但是,民事訴訟所針對的糾紛對象乃是私權(quán)性質(zhì)的糾紛,這種解決對象的私權(quán)特性不能不在實(shí)質(zhì)的層面上影響乃至左右其糾紛解決程序的公法化程度。與刑事訴訟乃至行政訴訟程序相比較,民事訴訟的私法性質(zhì)無疑是最為明顯的,甚至在一定意義上可以認(rèn)為,民事訴訟法的私法特性乃是其區(qū)別于刑事訴訟法和行政訴訟法的根本之處;更何況,在和諧社會構(gòu)建的哲學(xué)背景下,刑事訴訟法和行政訴訟法也都受民事訴訟法的影響,在一定程度上開始了私法化的過程,或者被打上如目前比較成熟的訴訟契約化理論有:仲裁條款或協(xié)議;管轄協(xié)議;證據(jù)交換協(xié)議;舉證時(shí)限協(xié)議;普通案件簡易程序?qū)徖淼膮f(xié)議;證據(jù)契約;放棄上訴權(quán)的契約;陪審員的選擇契約;執(zhí)行契約等等。了私法化的烙印。因此,在公法私法化的法治進(jìn)程中,民事訴訟的契約化理論有了存活的空間,并由此獲得了進(jìn)一步現(xiàn)代化的不竭的動力??梢哉f,從立法技術(shù)上來說,用私法的原理來改造民事訴訟程序,乃是民事訴訟程序現(xiàn)代化的一個(gè)重要方法論,也是收獲理論成果的一條捷徑。
其二,民事訴訟程序的契約化也是程序正當(dāng)性原理所必須借助的哲學(xué)范疇。程序正當(dāng)性原理成為民事訴訟法制完善的重要指針,如何使實(shí)定的程序正當(dāng)化起來,乃是程序法治建設(shè)者必須要考慮的技術(shù)性問題。程序正義論主要解決這個(gè)問題。程序正義論解決如何方能使所設(shè)定的訴訟程序變成或被評價(jià)為正當(dāng)化的訴訟程序,其要訣乃是:將解決個(gè)案的具體程序的設(shè)定權(quán)下放,使之交由當(dāng)事人來視具體訴訟情景而加以妥適的安排和設(shè)置。在訴訟程序條款中留有空白,大量增設(shè)模糊性條款和選擇性條款,通過授權(quán)性條款和任意性條款的設(shè)定,授權(quán)和鼓勵(lì)當(dāng)事人(往往通過其訴訟人)通過契約化的形式構(gòu)設(shè)具體的最能夠適應(yīng)眼前案件解決需求的訴訟程序。訴訟契約制度就是這種契約型條款的概括性稱謂??梢院侠淼赝普?訴訟立法中這種技術(shù)運(yùn)用得越是廣泛、其數(shù)量越多,則訴訟契約化理論的實(shí)定化程度就越高,該部法律的契約化色彩就越濃,同時(shí)也表征該部作為公法的程序法便越具有私法的特征,也即公法私法化的步驟就越大。
在民事訴訟領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)公法私法化具有極為重要的程序正當(dāng)化意義。這集中表現(xiàn)在:通過訴訟契約條款的設(shè)定,使當(dāng)事人獲得了前所未有的充分的構(gòu)筑具體程序的權(quán)力,這種權(quán)力的賦予極大地提升和強(qiáng)化了當(dāng)事人訴訟程序主人翁的地位和角色,原本被動使用訴訟程序規(guī)則的角色在訴訟契約條款的授權(quán)和保障下,變成了訴訟程序的雙重角色:當(dāng)事人既是訴訟程序規(guī)則的設(shè)定者,又是訴訟程序規(guī)則的使用者;尤其是這種設(shè)定在不違反強(qiáng)制性條款的前提下還對行使審判權(quán)的法院或法官具有拘束力。這就使當(dāng)事人與訴訟程序規(guī)則之間的距離大大縮短了,甚至變成了“零距離”。這種與訴訟程序規(guī)則之間的近距離或零距離所造成的一個(gè)自然結(jié)果便是當(dāng)事人被其所適用的訴訟規(guī)則內(nèi)在化了。當(dāng)事人不僅創(chuàng)設(shè)了重要的訴訟規(guī)則,同時(shí)還直接使用這些規(guī)則來追逐對己有利的訴訟效果。這既增強(qiáng)了當(dāng)事人的訴訟動力,又強(qiáng)化了當(dāng)事人對訴訟結(jié)果的認(rèn)同感,這種動力機(jī)制和認(rèn)同感的同時(shí)增強(qiáng),便意味著訴訟程序的正當(dāng)性得到了同步的提升??梢?訴訟契約化既是公法私法化的一個(gè)要求和體現(xiàn),同時(shí)也是訴訟程序獲得正當(dāng)性的重要舉措和中介。
四、程序的協(xié)同化理念程序的協(xié)同化理念是在后現(xiàn)代哲學(xué)背景下提出來的一種社會關(guān)系模式,其含義基本的就在于參與程序的各方主體都應(yīng)該被調(diào)動出最大化的積極性和能動性,并在誠信和善意的基礎(chǔ)上竭誠合作,取得共贏的程序效果。這個(gè)概念首先在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)管理中被運(yùn)用,后來發(fā)展到包括程序法治建設(shè)在內(nèi)的其他社會領(lǐng)域,到如今,程序的協(xié)同主義或協(xié)同原則或協(xié)同理念,業(yè)已毫無疑義地成為訴訟法治建構(gòu)的重要因素或指針。在訴訟法中,程序的協(xié)同化理念有特定的內(nèi)涵所指,這就是在當(dāng)事人主義和職權(quán)主義的傳統(tǒng)訴訟模式的兩個(gè)對極之間,求得一個(gè)適中的或中庸的兼有二者優(yōu)勢的綜合型訴訟體制,這種訴訟體制被稱為“協(xié)同主義的訴訟模式”。利用協(xié)同性理念來構(gòu)建訴訟模式,其結(jié)果自然會出現(xiàn)一個(gè)既有別于大陸法國家的職權(quán)主義訴訟模式、又相異于英美法國家的當(dāng)事人主義的第三種訴訟模式,即協(xié)同主義的訴訟模式。協(xié)同主義訴訟模式在理論上對我國民事訴訟法的此次修改具有極為重要的借鑒意義。
我國的現(xiàn)行民事訴訟模式在理論研究的范式中被歸類于超職權(quán)主義的范疇,其含義是指較之德國等大陸法國家的傳統(tǒng)職權(quán)主義而言,我國的職權(quán)主義色彩要濃之又濃,強(qiáng)之又強(qiáng),甚至已超出應(yīng)有的法治限度了;正因如此,方有學(xué)者稱我國的民事訴訟模式為強(qiáng)勢職權(quán)主義的模式或超職權(quán)主義的模式。然而這僅僅是對現(xiàn)實(shí)的刻畫和描述;我們討論的問題還不能停留于此,而要進(jìn)一步設(shè)問:我國此次修改的民事訴訟法在模式論的概括和標(biāo)簽中,究竟應(yīng)定位于何者?
是恪守傳統(tǒng)還是皈依大陸法模式,抑或依歸于英美模式,還是最終要跟上世界最先進(jìn)的發(fā)展潮流,跨越卡夫丁大峽谷,而徑直構(gòu)建一個(gè)協(xié)同性的訴訟體制?這個(gè)問題擺在面前,無法跳躍。這個(gè)問題的回答直接關(guān)系到我國學(xué)理界的另一個(gè)類似的話語體系:這就是,我國民事訴訟法的此次修改究竟是大改、小改還是中改?小改的觀點(diǎn)基本上是恪守現(xiàn)行的民事訴訟法制框架,在超職權(quán)主義的道路上修修補(bǔ)補(bǔ);這種修修補(bǔ)補(bǔ),其結(jié)果充其量只是軟化一些職權(quán)主義的要素,而究竟未能從根本上使新制度與舊制度脫鉤,也就是難以型構(gòu)一個(gè)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)縱深發(fā)展需求的具有中國特色的新型民事訴訟體制。中改的觀點(diǎn)大體上同于如現(xiàn)在廣為討論的刑事和解、
行政訴訟中的調(diào)解原則等等,就是公法私法化的結(jié)果。小改,意思是說,職權(quán)主義的訴訟體制不必要變更,所需要變更的部分乃是增加一些新的程序制度,加大民事訴訟法的篇幅。筆者認(rèn)為,此次民事訴訟法的修改首先要達(dá)成的一個(gè)目標(biāo),也是一個(gè)基本的目標(biāo),乃是訴訟體制或訴訟模式的轉(zhuǎn)變。筆者提出的一個(gè)總體思路乃是:我們要摒棄超職權(quán)主義,越過職權(quán)主義,邁向當(dāng)事人主義,兼顧協(xié)同主義。最沒有爭議的可能是摒棄超職權(quán)主義和邁向當(dāng)事人主義,需要解釋的是協(xié)同主義的兼顧,會引發(fā)爭論的恐怕要數(shù)“越過職權(quán)主義”的提法。 超職權(quán)主義必須要被拋棄,其原因簡單地在于這種高度職權(quán)化的訴訟模式是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的產(chǎn)物,在市場經(jīng)濟(jì)條件下,法院或法官對民事訴訟程序進(jìn)行大規(guī)模的職權(quán)干預(yù)乃至權(quán)力干涉,不僅會遭遇到包括當(dāng)事人在內(nèi)的各種有關(guān)主體的抵制,甚至對法院或法官本身而論也失卻了往日實(shí)施干預(yù)的必要性和熱情。超職權(quán)主義看來已經(jīng)到了必須被拋入歷史垃圾堆的時(shí)候了;這次我國民事訴訟法的修改,一個(gè)基本的歷史使命乃是與這種長期盤踞于我國民事司法舞臺的超職權(quán)主義徹底脫鉤。
摒棄超職權(quán)主義的當(dāng)然底蘊(yùn)和天然憑籍,便是邁向當(dāng)事人主義;當(dāng)事人主義的基本原理應(yīng)當(dāng)成為我國此次修改民事訴訟法的體系化的指導(dǎo)思想。通常可以斷言,利用當(dāng)事人主義的要素和精神來改造我國的民事訴訟制度,從宏觀到微觀,基本上不會發(fā)生方向性的錯(cuò)誤或偏差。當(dāng)然,在此過程中要防止對西方民事訴訟法制尤其是英美式的法制的全盤照抄,在這里提一下法理學(xué)中討論的“法治建設(shè)與本土資源”,還是有必要的。對國情的尊重是我們學(xué)習(xí)借鑒西方法制的底線,也是一根紅線。
但這并不意味著我們會贊同另一種觀點(diǎn):這就是,我國的民事訴訟法應(yīng)當(dāng)向大陸法系國家學(xué)習(xí),采用其“職權(quán)主義”的訴訟模式。因?yàn)榇箨懛▏业穆殭?quán)主義原本也是在當(dāng)事人主義的訴訟體制下逐步演化而來的,當(dāng)事人主義的訴訟模式是大陸法系國家民事訴訟制度構(gòu)建的原點(diǎn)或出發(fā)點(diǎn),此后由于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原因以及訴訟效率的目標(biāo)追求,其中不斷增加職權(quán)主義的因素,以至演變至今,形成了與同出一源的英美體制大異其趣的獨(dú)特訴訟體制,也就是我們通常所言的職權(quán)主義訴訟模式。在大陸法國家,在一定意義上說,這種職權(quán)主義模式還處在不斷[:請記住我站域名/]的強(qiáng)化之中。我國的超職權(quán)主義訴訟模式顯然不能受此影響而以一種逆向的思維,實(shí)施所謂的變革:在大陸法系國家,當(dāng)事人主義的因素在相當(dāng)大的程度上已被掩蓋在職權(quán)主義的陰影之中了,作為以當(dāng)事人主義為導(dǎo)向而實(shí)施程序變革的我國來說,在蔥蘢的職權(quán)主義因素之堆中尋求當(dāng)事人主義的因素?zé)o疑是困難重重,乃至誤解重重的。英美的當(dāng)事人主義是非常純粹的,其后來雖然增加了若干職權(quán)主義的因素,但依然是少數(shù),并且是可以辨認(rèn)的,因此我們以英美的當(dāng)事人主義為鵠的,用以作為我們實(shí)施程序改革的重要借鑒,是一個(gè)事半功倍的較佳選擇。
這是問題的一個(gè)方面。另一方面也要看到,我國民事訴訟法制的發(fā)展目前處在現(xiàn)代化、全球化的背景之中,而究非可以孤立封閉式地進(jìn)行,相反,其改革步驟必然經(jīng)常地觀照世界范圍內(nèi)民事訴訟法發(fā)展的主流傾向,這個(gè)主流傾向就是強(qiáng)調(diào)訴訟中的多方主體的合作主義或協(xié)同主義,注意多種訴訟模式或訴訟體制的相融相合。這就是我們所說的“兼顧協(xié)同主義”。
綜合起來說,便是:我們的民事訴訟法改革,應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人主義為主,兼顧協(xié)同主義的某些因素或精神。具體而論,協(xié)同主義在民事訴訟法的修改中主要體現(xiàn)應(yīng)在以下方面:其一,在立法中明確規(guī)定誠信原則和當(dāng)事人的真實(shí)義務(wù)以及合作義務(wù)。現(xiàn)代社會的民事訴訟活動乃是奠立在真實(shí)基礎(chǔ)上的公平競爭型的特殊社會活動,惟其如此,民事訴訟的過程方能體現(xiàn)出公平正義的價(jià)值和訴訟效率的價(jià)值,并同時(shí)兼顧社會利益的合理需求。協(xié)同主義的此一要求乃是對古典當(dāng)事人主義的辯證揚(yáng)棄:當(dāng)事人之間既要競爭,也要合作,合作的基礎(chǔ)便是誠信和真實(shí)。
? 其二,民事訴訟立法要大量增加訴訟制裁的條款,以確保當(dāng)事人及其訴訟人能夠在誠信與真實(shí)的基礎(chǔ)上展開公平競爭。訴訟是當(dāng)事人追逐有利結(jié)果的角力場,雖然規(guī)定誠信原則和真實(shí)義務(wù),也不能確保當(dāng)事人以及其他訴訟參與者能夠始終恪守此項(xiàng)原則,相反,其行為背離此項(xiàng)原則要求的可能性是客觀存在的。為此就需要立法加大訴訟制裁的力度,懲罰和制裁違反訴訟誠信原則和真實(shí)義務(wù)的行為,并由此產(chǎn)生良好的導(dǎo)向作用,為構(gòu)建誠信社會提供制度保障。
作者簡介:林森,云南警官學(xué)院研究生部2013級警務(wù)碩士在讀。
證據(jù)制度是刑事訴訟法的核心內(nèi)容,是公訴工作的關(guān)鍵,隨著我國構(gòu)建社會主義和諧社會步伐的推進(jìn),刑事訴訟法發(fā)生了巨大的變化,現(xiàn)已形成新的刑事訴訟法體系,證據(jù)制度進(jìn)行了改革,本文以此為切入點(diǎn)進(jìn)行探討,并提出優(yōu)化構(gòu)建完備的刑事證據(jù)制度體系,提高我國的司法水平,推進(jìn)中國特色社會主義法制社會的建設(shè)。
一、證據(jù)的概念界定
一直以來,國外普遍適用的概念表達(dá)是:證據(jù),是指能夠證明犯罪行為主體發(fā)生犯罪行為的一切根據(jù)。傳統(tǒng)的證據(jù)主要包括言詞證據(jù)、實(shí)物證據(jù)以及電子證據(jù)。但是,隨著信息技術(shù)的崛起與不斷發(fā)展革新,電子證據(jù)這一概念逐漸被應(yīng)用于法律專業(yè)術(shù)語中。隨著證據(jù)外延的不斷發(fā)展,我國新刑事訴訟法對證據(jù)制度進(jìn)行了改革。
二、新刑事訴訟法對證據(jù)制度的改革
(一)對電子證據(jù)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的確定
現(xiàn)今,新刑事訴訟法為了將訴訟中遇到的電子證據(jù)的難題解決,更多地從正面規(guī)定電子證據(jù)的地位與采用標(biāo)準(zhǔn)。但是,沒有超出電子證據(jù)相關(guān)的意義、認(rèn)定和收集以及定位的范圍。
(二)確立了排除非法證據(jù)的規(guī)制
新《刑事訴訟法》第五十四條規(guī)定了應(yīng)絕對排除非法言詞證據(jù),相對排除非法實(shí)物證據(jù)和書證。在偵查、審查起訴、審判時(shí)發(fā)現(xiàn)證據(jù)是應(yīng)當(dāng)排除的,不能將其作為起訴決定、起訴意見以及判決的根據(jù)。該項(xiàng)規(guī)定,承認(rèn)了檢察機(jī)關(guān)及公安機(jī)關(guān)的非法證據(jù)排除行為的主體地位,并從實(shí)質(zhì)上規(guī)范了取證方式,形式上限制了法庭對證據(jù)的運(yùn)用。
(三)確立了禁止強(qiáng)迫自證其罪的原則
自證其罪是指犯罪行為主體在真實(shí)意愿的前提下,自行主動地做出不利于自己的有罪供述。強(qiáng)迫自證其罪是指在控方強(qiáng)迫、欺騙、威脅之下被告行為主體非處于真實(shí)意愿,作出自己有罪的供述。新刑事訴訟法對該行為作出了明確的規(guī)定,其在第五十條規(guī)定:“審判人員、檢察人員、偵查人員必須依照法定程序,收集能夠證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù),不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。必須保證一切與案件有關(guān)或者了解案情的公民,有客觀地充分地提供證據(jù)的條件,除特殊情況外,可以吸收他們協(xié)助調(diào)查?!痹撘?guī)定確立了禁止強(qiáng)迫自證其罪的基本原則。
(四)在一定程度上明確了無罪推定原則
在法院沒有作出有罪的生效判決之前,任何行為主體都應(yīng)該被推定為無罪之行為主體;在控方的指控沒有得到證明之前,被告行為主體也應(yīng)該被認(rèn)定是無罪的。在該體系下,被告行為主體享有一定的辯護(hù)權(quán)但是沒有提出自己無罪的證據(jù)的義務(wù);起訴的一方有提出證據(jù)的義務(wù),以此來證實(shí)本方對被告行為主體的指控。
新《刑事訴訟法》第四十九條對公訴案件的有罪舉證責(zé)任進(jìn)行了明確的規(guī)定,規(guī)定該責(zé)任由人民監(jiān)察院承擔(dān)。明確地將證明責(zé)任由控方承擔(dān),而并非由被告行為主體以及犯罪嫌疑行為主體自己來承擔(dān)用來證明無罪的責(zé)任;與此同時(shí),對控方承擔(dān)的證明責(zé)任進(jìn)行了具體化的規(guī)定,對充分確實(shí)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體的明確,也就是要綜合全體案件的證據(jù),進(jìn)行所認(rèn)定事實(shí)的排除。除此之外,新刑事訴法還進(jìn)一步對犯罪嫌疑人、辯護(hù)律師的會見權(quán)、被告行為主體的辯護(hù)權(quán)以及調(diào)查取證權(quán)進(jìn)行了鞏固和擴(kuò)大。關(guān)于律師的閱卷權(quán)。其中,新刑事訴訟法規(guī)定了“辯護(hù)律師自人民檢察院對案件審查起訴之日起,可以查閱、摘抄、復(fù)制本案的案卷材料。”這些規(guī)定從很大程度上確立了無罪推定的基本原則。
(五)更加充分地體現(xiàn)了直接和言詞原則
直接和言詞原則要求刑事案件的裁決者應(yīng)該在證人進(jìn)行陳述時(shí)親臨現(xiàn)場,親自聽取控辯雙方的口頭辯論,以此為根據(jù)判斷證據(jù)與案件的事實(shí)。新《刑事訴訟法》第一百八十七條和一百八十八條對證人必須出庭的情況及其保障措施做出了明確的規(guī)定。按照此項(xiàng)規(guī)定,在具備三種條件證人在具備公訴人、當(dāng)事人或者辯護(hù)人、訴訟人對證人證言有異議、該證人證言對案件定罪量刑有重大影響以及人民法院認(rèn)為證人有必要出庭作證的這三個(gè)條件時(shí)必須出庭作證。除了被告行為主體是證人的父母、子女及配偶的,人民法院可以強(qiáng)制沒有正當(dāng)理由不出庭作證的證人出庭。與此同時(shí),新刑事訴法還規(guī)定了鑒定人、強(qiáng)制證人、偵查人員必須出庭作證的情況,如人民警察在執(zhí)行職務(wù)的過程中,親自目擊了犯罪情況的必須出庭作證,并且指出沒有正當(dāng)理由證人拒絕出庭或者出庭后拒絕作證的情節(jié)嚴(yán)重者處以十日以下拘留。同時(shí),還明確規(guī)定了對證人出庭的保障措施,從而給證人提供了一定的保障,增加了證人在實(shí)踐過程中出庭的可行性和可能性。
三、推進(jìn)我國刑事訴訟法對證據(jù)制度改革的對策
(一)完善立法,建立系統(tǒng)的刑事證據(jù)法律體系
從制度的法律基礎(chǔ)上看,刑事制度在一定程度上需要刑事司法的保證,更需要立法的支持。因此,應(yīng)完善《刑法》立法,積極提供刑事證據(jù)的法律依據(jù),對其進(jìn)行精準(zhǔn)定位,將被害人和加害人的自主意愿加入到刑事處理的辦法中,明確公安、法院以及檢察院等司法機(jī)關(guān)在刑事證據(jù)的地位和作用,促進(jìn)刑事案件的有效解決。從刑事證據(jù)的實(shí)現(xiàn)路徑上看,刑事證據(jù)的處理方式、適用性以及監(jiān)督與審查都需要以刑事訴訟的形式來實(shí)現(xiàn),它是刑事訴訟程序的有機(jī)組成部分,因此將刑事證據(jù)注入到刑事訴訟的理念和機(jī)制中,貫穿訴訟的整個(gè)重要階段中是十分必要的。因此,應(yīng)加快刑事證據(jù)制度的立法建設(shè),使其更具操作性,在法制建設(shè)中最大限度地發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 (二)拓展刑事證據(jù)的適用性
在刑事案件中應(yīng)適當(dāng)?shù)耐卣剐淌伦C據(jù)的適用范圍,不能僅僅將他局限在較為輕的刑事案件中,應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人的自愿意志適用在不同程度的刑事糾紛中。如果只以案件發(fā)生的結(jié)構(gòu)的輕重來判定,而不將加害人的真心悔改考慮在內(nèi),不重視被害人的主觀意愿是有失公正和人格尊重的,因此,應(yīng)將證據(jù)制度加入到刑事犯罪中,使當(dāng)事人的利益得到全面的實(shí)現(xiàn),有助于司法的公平和民眾對司法的尊重與信任。將“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑法理念深入到司法建設(shè)中,拓寬刑事案件的適用空間和存在價(jià)值,真正發(fā)揮刑事證據(jù)制度的積極作用,但是切記要嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的、有的放矢制定相關(guān)證據(jù)的適用范圍及對象。
(三)規(guī)范刑事證據(jù)制度內(nèi)容,細(xì)化適用程序
應(yīng)加強(qiáng)我國刑事證據(jù)制度內(nèi)容規(guī)范,在程序上進(jìn)行細(xì)化,首先在證據(jù)過程中司法機(jī)關(guān)要在各方意見的綜合下進(jìn)行《刑訴法》的修改以及完善。在整個(gè)司法過程中要堅(jiān)持證據(jù)當(dāng)事人的自愿、合法性調(diào)解以及公平正義等原則最大限度的實(shí)現(xiàn)全面的利益最大化。刑事證據(jù)制度的構(gòu)建對于我國的司法發(fā)展革新,社會主義和諧社會的建立有著重大的建設(shè)性意義,它是刑事司法處理觀念的重大轉(zhuǎn)變,它是司法在長期的實(shí)踐中取得的歷史性進(jìn)步,我們要深入認(rèn)識形式證據(jù)制度的深刻內(nèi)涵,積極建立健全刑事證據(jù)制度,推進(jìn)我國中國特色社會主義法制建設(shè)的順利開展。
(四) 完善刑事訴訟法中的電子證據(jù)制度
在立法的過程中,我國需要在未來的相關(guān)證據(jù)法典中提出一個(gè)專門針對于電子證據(jù)法律專欄,進(jìn)行電子政務(wù)立法上的高度統(tǒng)一。并且在電子證據(jù)法律的內(nèi)容上,對以下幾方面作出體現(xiàn):
第一方面,對于相關(guān)條款作出定性標(biāo)準(zhǔn),用來對電子證據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)定,規(guī)定的內(nèi)容包括,電子證據(jù)的統(tǒng)一概念以及相關(guān)規(guī)則。
第二方面,對于相關(guān)電子證據(jù)條款進(jìn)行規(guī)定,主要內(nèi)容包括電子證物的收集過程和電子證物的鑒別等內(nèi)容。
第三方面,制定電子證據(jù)的證明能力相關(guān)的條款或者是證據(jù)信息可采性的相關(guān)條款,對于電子證據(jù)的可采性標(biāo)準(zhǔn)作出定性的約束。
第四方面,制定電子證據(jù)證明力的相關(guān)條款,對電子證據(jù)的有效性作出明確的級別分類。
(五)從立法上加大對作偽證行為的懲處
1 基本概念的闡釋
1.1 民事訴訟模式的概念
“訴訟模式”這一概念在國外是沒有的??梢哉f,使用“模式”一詞概括某一訴訟法律制度的基本特征及其構(gòu)成要素,是我國訴訟法學(xué)者在研究民事訴訟體制上的“創(chuàng)新”。一般來講,民事訴訟模式是以模式分析的方法,來研究不同國家民事訴訟制度的基本特征及其總體差異。對其概念究竟為何,以張衛(wèi)平先生為代表,提出了“體制特征概括說”。他認(rèn)為,此處使用“訴訟模式”這一概念,意在概括民事訴訟體制的基本特征,闡明各個(gè)具體訴訟制度之間的異同,同時(shí)對影響同類模式的訴訟體制形成的外部因素進(jìn)行分析。
筆者認(rèn)為,民事訴訟模式,就是對某一民事訴訟制度之宏觀樣態(tài)進(jìn)行概括,從而以模式分析的方法揭示各民事訴訟制度的基本特征及其總體差異。它以構(gòu)成民事訴訟制度的基本要素為內(nèi)容。
1.2 民事訴訟模式的劃分
在民事訴訟法學(xué)領(lǐng)域,通常認(rèn)為由兩種類型的基本模式,即當(dāng)事人主義與職權(quán)主義。這是基于當(dāng)前世界上的兩大法系,即英美法系與大陸法系在民事訴訟制度上的區(qū)別而進(jìn)行的劃分?!霸趦纱蠓ㄏ?,訴訟模式因受法律傳統(tǒng)、陪審制度等各種因素的影響而采取了不同的訴訟模式,即英美法系實(shí)行當(dāng)事人主義(Adversarial system),而在大陸法系采取了職權(quán)主義(Inquisitorial system)?!?/p>
當(dāng)事人主義,是強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人主導(dǎo)與控制的訴訟模式。它具體表現(xiàn)為訴訟的啟動、維持和展開均依賴于當(dāng)事人,法官在訴訟中屬于消極中立的地位,僅負(fù)責(zé)案件的裁判。在這一模式下,當(dāng)事人所負(fù)義務(wù),包括取證、舉證、質(zhì)證、證據(jù)價(jià)值之陳述、向?qū)Ψ桨l(fā)動攻勢等。與此相反,法官則不能主動依據(jù)其職權(quán)收集證據(jù)、自行確定審理對象、歸納案件爭議點(diǎn)等。在采取古典辯論主義的國家,法官甚至只能按照當(dāng)事人陳述進(jìn)行判決,即使這樣的陳述是不清晰、不完整的?!鞍凑彰绹鴮W(xué)者儒本的概括,當(dāng)事人具有三個(gè)特征:即裁判者的中立性、形式的程序規(guī)則、當(dāng)事人負(fù)責(zé)提出自己的案件及挑戰(zhàn)對方的案件。”這時(shí),訴訟實(shí)際上成為了一種完全由當(dāng)事人進(jìn)行的攻防競技賽。
職權(quán)主義則完全是另一種情況,它主張法官才是對整個(gè)訴訟掌握主導(dǎo)權(quán)的角色?!凹兇饴殭?quán)主義訴訟模式的特征是(1)法官推進(jìn)訴訟進(jìn)程;(2)法官主動依職權(quán)調(diào)查證據(jù),可以主動詢問被告人、證人、鑒定人并采取一切必要的證明方法;(3)采不變更原則,案件一旦訴到法院,控訴方不能撤回,訴訟的終止以法院的判決作為標(biāo)志。”如今雖采用純粹職權(quán)主義的國家已經(jīng)基本消失,但在改良后的職權(quán)主義模式下,法官仍被賦予了比當(dāng)事人主義更多的權(quán)力。比如,法官仍可依職權(quán)對案件事實(shí)展開調(diào)查,進(jìn)而對證據(jù)進(jìn)行評價(jià)并最終決定是否采用;法庭依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)無須進(jìn)行質(zhì)證;在審判過程中,法官有權(quán)就案件事實(shí)直接向當(dāng)事人詢問等等。
2 民事訴訟模式移植中需要考慮的問題
在傳統(tǒng)訴訟法律階段,前后誕生于羅馬法庭的彈劾主義和糾問主義,即為如今當(dāng)事人主義與職權(quán)主義的雛形。它們經(jīng)過英、法、德等國家的移植和改良,轉(zhuǎn)而被美洲、亞洲等地區(qū)與國家吸收借鑒,從而形成如今的現(xiàn)代訴訟法律模式??梢哉f,法律移植成為促進(jìn)傳統(tǒng)訴訟模式向現(xiàn)代訴訟模式轉(zhuǎn)化、至今仍推動其不斷發(fā)展的中堅(jiān)力量。
然而,并非所有移植國都能取得和被移植國一樣的社會效果。成功的法律移植需要一定的政治、經(jīng)濟(jì)、文化條件,這些條件直接影響移植的成敗。因此,在移植過程中,移植國需要對其進(jìn)行審慎考慮:政治體制的差異可能會導(dǎo)致被引入的訴訟模式的失效、偏離甚至扭曲,繼而產(chǎn)生反效果;經(jīng)濟(jì)的疲軟,又或許會使其成為移植國不堪重負(fù)下食之無味棄之可惜的“雞肋”;而文化傳統(tǒng)的鴻溝,則更有可能在移植過程中造成嚴(yán)重的社會排斥反應(yīng),最終導(dǎo)致移植失敗。
因此,欲成功進(jìn)行法律移植,必須充分考慮本國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化條件。這些條件反映出移植國對其所移植制度的接納能力,為移植成功的可能性評估提供必要的參考。而為修正這些條件上的差異所帶來的不良影響,對原有訴訟模式進(jìn)行一定的改造與取舍即成為必要。
3 我國民事訴訟模式的選擇
在我國的審判改革之初,就有學(xué)者發(fā)出吸收“當(dāng)事人主義”、去除我國法院“超職權(quán)主義”的呼聲。有的學(xué)者則因地制宜地提出了“協(xié)同型民事訴訟模式”的理論,強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人和法官應(yīng)本著對案件真實(shí)的發(fā)現(xiàn)這一共同目標(biāo)的追求,協(xié)作推進(jìn)訴訟進(jìn)程。而原最高人民法院副院長在2007年則在其某一主題發(fā)言中,提出了“和諧主義民事訴訟模式”的命題。這些理論,都為我國民事訴訟模式的移植與“中國化”提供了參考。
然而在這之中,筆者較傾向于張衛(wèi)平教授的觀點(diǎn)。張衛(wèi)平教授認(rèn)為,協(xié)同主義是對協(xié)動主義的誤讀,而協(xié)動主義實(shí)際上是對古典辯論主義的修正,修正并不是變革,其實(shí)質(zhì)還是屬于當(dāng)事人主義。時(shí)至今日,我國民事訴訟模式盡管仍留有前蘇聯(lián)的職權(quán)主義類型的影子,但一系列的司法改革卻顯示出弱化法院職權(quán)、強(qiáng)化當(dāng)事人作用的趨勢。我國的民事訴訟模式仍要以當(dāng)事人主義的構(gòu)建與職權(quán)主義的解構(gòu)為方向。
而從法律移植的角度來看,我國已初步具備移植當(dāng)事人主義模式的條件。首先,改革開放使我國確立了市場經(jīng)濟(jì)體制并在隨后取得了巨大的成功,經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)。其次,價(jià)值觀念隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,發(fā)生了極大的變化。它主要體現(xiàn)在使傳統(tǒng)的“和合性文化”混入了對抗性因素,公平競爭、手段正當(dāng)、效益原則等逐漸成為得到社會普遍認(rèn)同的價(jià)值觀念。最后,這一場改革由政府推動,反過來也對其產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。政府的執(zhí)政觀念轉(zhuǎn)變,為契合吸引投資這一經(jīng)濟(jì)目標(biāo),政治環(huán)境得到極大改善。筆者認(rèn)為,移植的過程雖然是漸進(jìn)式的,但其過程的緩慢并不意味著移植必然難產(chǎn)甚至失敗。
4 結(jié)論
當(dāng)事人主義的移植,實(shí)質(zhì)上就是當(dāng)事人主義的“本土化”過程。正如學(xué)者所言,“任何具有積極意義的進(jìn)步首先產(chǎn)生于對自我問題的深刻認(rèn)識與自我路徑的理性設(shè)計(jì)”。我國是一個(gè)當(dāng)事人程序權(quán)利和程序意識嚴(yán)重匱乏的國家,審判改革的重心,依然應(yīng)為褪去從前的絕對職權(quán)主義模式,朝著構(gòu)建當(dāng)事人主義模式的目標(biāo)邁進(jìn)。
參考文獻(xiàn)
[1]張衛(wèi)平. 民事訴訟基本模式:轉(zhuǎn)換與選擇之根據(jù)[J]. 現(xiàn)代法學(xué), 1996(06).
[2]王利明. 司法改革研究(修訂版)[M]. 北京: 法律出版社, 2001. 具體參見該書第九章審判方式的改革, 第二節(jié).
[3]同上。
一、明確民事檢察監(jiān)督范圍
民事訴訟法(下文稱民訴法)關(guān)于民事檢察監(jiān)督范圍的規(guī)定已經(jīng)不能滿足司法實(shí)踐的需求,擴(kuò)大監(jiān)督范圍已是大勢所趨。
(一)民事檢察監(jiān)督的對象
民訴法第14條規(guī)定的民事檢察監(jiān)督的對象為民事審判活動應(yīng)改為民事訴訟活動,即將民事執(zhí)行監(jiān)督納入民事檢察監(jiān)督范圍內(nèi)。民事審判有廣義和狹義兩種,狹義的民事審判是指民事案件從開庭到宣判這一階段,而廣義的民事審判則涵蓋了民事案件從到執(zhí)行整個(gè)過程,體現(xiàn)了完整的訴訟過程?,F(xiàn)行民訴法中的民事審判實(shí)質(zhì)是廣義概念,為消除爭議應(yīng)直接改為民事訴訟活動。
(二)對一審生效判決、裁定的抗訴
近期“兩高”會簽的《關(guān)于對民事審判活動和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督的若干意見(試行)的通知》中將一審生效判決、裁定的抗訴進(jìn)行了限制,要求當(dāng)事人說明一審未上訴的正當(dāng)理由,否則不予受理,對此本人持肯定態(tài)度,但需要進(jìn)一步明確何為“正當(dāng)理由”。具體應(yīng)當(dāng)包括以下幾種情形:(1)因不可抗力未能在上訴期內(nèi)上訴;(2)上訴期后發(fā)現(xiàn)新證據(jù)足以原判決、裁定認(rèn)定的事實(shí);(3)法院未履行告知義務(wù),使當(dāng)事人不知有上訴權(quán)的存在;(4)其他使當(dāng)事人不知或者不能在上訴期上訴的情形。
(三)調(diào)解案件的檢察監(jiān)督
兩高會簽的文件已經(jīng)將調(diào)解案件納入到了檢察監(jiān)督的范圍之內(nèi),具有進(jìn)步的意義,民訴法應(yīng)該借鑒。調(diào)解書較判決、裁定具有其特殊性,即當(dāng)事人意思自治。當(dāng)事人申請檢察院抗訴的理由,除了存在民訴法第一百七十九條規(guī)定的情形之外,應(yīng)當(dāng)包括以下情形:(1)調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容違反法律規(guī)定的;(2)當(dāng)事人惡意串通而造成損害國家、集體、社會公共利益或第三人利益的調(diào)解協(xié)議;(3)有充分證據(jù)證明一方當(dāng)事人有欺詐、脅迫行為或利用優(yōu)勢地位影響他方當(dāng)事人做出違背真實(shí)意思表示的調(diào)解協(xié)議。對調(diào)解協(xié)議的監(jiān)督方法可以比照對生效判決、裁定的監(jiān)督方法進(jìn)行。
二、確立民事檢察監(jiān)督方法
民訴法中抗訴權(quán)是檢察機(jī)關(guān)行使監(jiān)督權(quán)的唯一法定方法,其已經(jīng)無法滿足司法實(shí)踐的需求,有必要吸取司法實(shí)踐中已經(jīng)形成的“多元”監(jiān)督方法。
(一)引進(jìn)“多元化”檢察監(jiān)督方法
以再審檢察建議為例,2001年,全國各級檢察機(jī)關(guān)向法院發(fā)出再審檢察建議2942件,2010年增加到11290件,上升了283.75%,可見案件數(shù)量逐年增加,所占比重逐年增大在長期的司法實(shí)踐中已經(jīng)得到了社會認(rèn)可。近期“兩高”會簽的《關(guān)于對民事審判活動和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督的若干意見(試行)的通知》,充分肯定了檢察機(jī)關(guān)多年來探索的有效監(jiān)督模式。主要包括:(1)再審檢察建議;(2)檢察建議;(3)檢察和解;(4)發(fā)出糾正違法通知等。此外,督促、支持工作在長期的司法實(shí)踐中也幾近成熟。對此民訴法修改中有必要吸收這些民事監(jiān)督方法,進(jìn)一步明確和細(xì)化相應(yīng)規(guī)定,使多種監(jiān)督方式有機(jī)配合形成完整體系。
(二)再審檢察建議與抗訴結(jié)合模式
由于民訴法只規(guī)定了抗訴一種監(jiān)督模式,所以各種監(jiān)督方式之間不存在配合。引進(jìn)再審檢察建議后,將之與抗訴相結(jié)合形成一種遞進(jìn)的抗訴模式,有利于解決檢察機(jī)關(guān)對同級法院無法形成制約、案件數(shù)量“倒三角”、抗訴模式缺乏彈性等問題。再審檢察建議與抗訴結(jié)合模式具體表現(xiàn)為:(1)實(shí)行“同申同建”模式,即凡當(dāng)事人對法院生效的判決、裁定、調(diào)解書不服時(shí),向同級人民檢察院提出抗訴申請,同級人民檢察院決定抗訴的,應(yīng)首先向同級人民法院提出再審檢察建議。(2)實(shí)行“下提上抗”模式,即同級人民法院對檢察院提出的再審檢察建議不予接受或者接受后再審維持原裁判的,若當(dāng)事人堅(jiān)持其抗訴申請,該人民檢察院則應(yīng)向其上一級檢察院提請抗訴,由該上級檢察院審查決定是否提出抗訴。此模式不僅顯現(xiàn)了檢察監(jiān)督鋒芒的張弛有度,同時(shí)也最大限度地避免了“反復(fù)抗訴,反復(fù)維持”僵局的形成,有助于協(xié)調(diào)審判權(quán)與監(jiān)督權(quán)之間的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)案件的公正審理。
三、民事公益訴訟
與國外發(fā)達(dá)的民事公益訴訟制度相比,我國的民事公益訴訟制度幾近空白,大多法律只有概括性的規(guī)定,而沒有具體的可操作性。據(jù)社會科學(xué)院助理研究員黃金榮對2000年以來媒體廣泛報(bào)道過的42起公益訴訟進(jìn)行的分析,取得全面或部分勝訴的案件只占17.5%。司法實(shí)踐中民事公益訴訟案件不少但是勝訴率卻如此低的原因主要就是缺乏立法的保障,有必要在民訴法修改中明確公益訴訟相關(guān)制度。
(一)主體考量
《人民檢察院組織法》第4條規(guī)定,人民檢察院行使檢察權(quán),保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)?!按嬖谠V訟保障時(shí),作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的人民檢察院,為保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)、維護(hù)公共利益,運(yùn)用司法手段提起民事公訴,應(yīng)視為與本案訴訟標(biāo)的有直接的、特殊的利害關(guān)系,其代表國家利益以原告身份提起民事訴訟符合我國《憲法》、《人民檢察院組織法》的立法精神。”[1]
(二)范圍確定
公益訴訟的范圍直接決定了檢察機(jī)關(guān)作為民事訴訟原告的資格問題。結(jié)合國外的相關(guān)規(guī)定和我國國情,民事公益訴訟的范圍可通過列舉加開放式兜底條款的模式加以規(guī)定。具體有:(1)國有資產(chǎn)流失案件;(2)環(huán)境污染案件;(3)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)案件;(4)反不正當(dāng)競爭、反壟斷案件;(5)其他有損公共利益的案件。
(三)啟動條件
在對檢察機(jī)關(guān)提起民事公益訴訟需遵循窮盡救濟(jì)原則。檢察機(jī)關(guān)提起民事公益訴訟前,應(yīng)當(dāng)通過檢察建議書、督促書等方式先行敦促、支持和建議其他適格主體提訟,只有再窮盡其他司法途徑的情形下,檢察機(jī)關(guān)才可作為訴訟主體提訟。前置程序使檢察機(jī)關(guān)的民事訴權(quán)成為維護(hù)國家利益、社會公共利益的最后堡壘。
四、執(zhí)行監(jiān)督
“法律的生命在于它的實(shí)行”。[2]執(zhí)行監(jiān)督乃檢察監(jiān)督的重要部分需在民訴法中加以明確,同時(shí)還需進(jìn)一步完善法院執(zhí)行相關(guān)立法,這樣才能使檢察機(jī)關(guān)在具體執(zhí)行監(jiān)督工作中有法可依?!皟筛摺睍灥摹蛾P(guān)于在部分地方開展民事執(zhí)行活動法律監(jiān)督試點(diǎn)工作的通知》就執(zhí)行監(jiān)督的部分相關(guān)問題達(dá)成了共識,這是“兩高”對多年來民事執(zhí)行檢察監(jiān)督探索工作的肯定,部分彌補(bǔ)了現(xiàn)行法律的不足。但是通過立法對該文件部分內(nèi)容加以肯定的同時(shí),還需補(bǔ)充的內(nèi)容有:
(一)明確檢察機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)督范圍和方式
檢察機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)督的范圍和對應(yīng)的方式應(yīng)包括:(1)對錯(cuò)誤的執(zhí)行裁定有提出抗訴或者檢察建議的權(quán)利;(2)對違法執(zhí)行行為有提出檢察建議的權(quán)利;(3)對有重大影響的案件,有派員現(xiàn)場監(jiān)督的權(quán)利;(4)對執(zhí)行人員涉及職務(wù)犯罪的有立案查處的權(quán)利。
(二)明確違法執(zhí)行行為的范圍
違法執(zhí)行行為具體包括:(1)超期返還款物;(2)超期裁定;(3)超期執(zhí)行;(4)超額查封、扣押;(5)違法追加、變更被執(zhí)行人;(6)違規(guī)拍賣、變賣;(7)其他嚴(yán)重?fù)p害國家利益、社會公共利益的行為。
(三)明確執(zhí)行相關(guān)期限
明確執(zhí)行后返還款物、作出裁定等相關(guān)執(zhí)行期限,避免“合理時(shí)間”“規(guī)定期限”等不確定性規(guī)定,便于檢察機(jī)關(guān)的執(zhí)行監(jiān)督,防止法院在執(zhí)行中以各種理由拖延返還、裁定等。
(四)明確、統(tǒng)一執(zhí)行結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)
為防止執(zhí)行結(jié)案率虛高而執(zhí)行數(shù)額偏低的情形,有必要科學(xué)的設(shè)定法院執(zhí)行結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)。一方面,防止法院在執(zhí)行結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)上做文章;另一方面,也可以防止法院為了提高執(zhí)行結(jié)案率而存在“見難執(zhí)行就不受理”違法行為的出現(xiàn)。
(五)建立特殊案件報(bào)備制度
建立特殊案件報(bào)備制度,有利于檢察機(jī)關(guān)對特殊案件的監(jiān)督。這里的特殊案件應(yīng)該包括:追加變更被執(zhí)行人案件;變更被執(zhí)行人案件;涉及國家利益、社會公共利益的執(zhí)行案件等。